Главная      Учебники - Право     Лекции по праву - часть 18

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  110  111  112   ..

 

 

Шпоры по гражданскому праву 2

Шпоры по гражданскому праву 2

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО –КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА,МЕТОД,СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА.

Гражданское право как отрасль права - это система правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные и некоторые не связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на независимости, имущественной самостоятельности и юридическом равенстве сторон в целях создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения частных потребностей и интересов, а также нормального развития экономических отношений в обществе. Предмет гражданского права - это необщественные отношения, которые оно регулирует.

Методом правового регулирования гражданского права является вопрос о том, как и по какому принципу, предмет гражданского права регулируется нормами гражданского права. Метод определяется особенностями предмета правового регулирования. Так как общественные отношения, составляющие предмет правового регулирования, являются взаимооценочными, то правильное развитие этих отношений, то есть взаимная оценка, может складываться лишь при условии равенства оценивающих сторон. Отсюда следует, что «в гражданском праве применяется метод юридического равенства сторон.»

Принцип юридического равенства сторон следует понимать так, что ни одна из сторон в гражданско-правовых отношениях не может иметь преимущества над другой только в силу занимаемого ей в правоотношении положения. То есть каждая из сторон обладает независимостью и самостоятельностью, позволяющими сторонам проявлять инициативу и предприимчивость при совершении любых действий, не запрещенных законом, что имеет большое значение в условиях рыночной экономики.

Под системой гражданского права понимается единство и дифференциация основных составляющих ее содержание, структурных частей, включающих в себя:

общие положения;

право собственности и имущественные права;

обязательственное право;

личные неимущественные права;

права на результаты творческой деятельности;

наследственное право.

Системное расположение норм гражданского права имеет не только теоретическое, но и практическое значение, как для правотворческих, так и для правоприменительных органов.

В случае применения нового нормативного акта, содержащего гражданско-правовые нормы, следует выяснить, на сколько их содержание согласуется с уже существующими правовыми нормами. Это легко, если нормы гражданского права находятся в определенной системе; отыскать и применить к конкретному случаю соответствующую ему норму также легко, если они систематизированы по определенным критериям.

Общая часть гражданского права — совокупность норм, регулирующих любые имущественно-стоимостные и неимущественные отношения.

Она служит объединяющим началом для всех отраслевых норм, позволяет устранить несоответствия в правовом регулировании схожих по своей природе общественных отношений.

Выделение общей части является традиционным приемом юридической техники континентального права, позволяющим избежать большого числа взаимных отсылок или ненужного дублирования правовых норм в различных структурных подразделениях права, вызывающих сложность восприятия и применения. При этом значительно сокращается объем гражданского законодательства и облегчается его практическое использование.

Подотрасли гражданского права.

По своим специфическим особенностям в предмете гражданского права выделяются следующие виды общественных отношений:

· отношения собственности и аналогичные им;

· отношения экономического оборота;

· личные неимущественные отношения;

· отношения по поводу результатов творческой деятельности;

· наследственные отношения.

В соответствии с этим гражданское право имеет 5 подотраслей, имеющих свой предмет и метод правового регулирования:

Вещное право: предмет — отношения, возникающие в связи с процессом присвоения материальных благ; метод — предоставление правообладателю полной имущественно-распорядительной самостоятельности и общеправовой запрет посягательства третьих лиц на сферу его имущественных интересов.

Обязательственное право: предмет — отношения, возникающие в связи с процессом перемещения материальных благ; метод — предоставление правообладателю права требования от должника определенных активных действий в его пользу.

Личные неимущественные права: предмет — отношения, возникающие по поводу неотделимых от личности нематериальных (духовных) благ; метод — всеобщий запрет посягательства третьих лиц на сферу его духовных интересов, таких как имя, честь, достоинство, деловая репутация и т. п.

Интеллектуальная собственность: предмет — отношения, возникающие по поводу результатов творческой деятельности; методы: предоставление правообладателю права требования от должника определенных активных действий в его пользу, всеобщий запрет посягательства третьих лиц на сферу его интересов, возникающих в связи с осуществлением правообладателем интеллектуальной деятельности;

Наследственное право: предмет — отношения, возникающие в связи с переходом прав к наследникам; метод — универсальное правопреемство.

ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА:

Равенство участников гражданских отношений - ст.17 ГК признает за всеми гражданами равную правоспособность, а п.4. ст.212 ГК говорит о том, что права всех собственников защищаются равным образом.

Неприкосновенность собственности - ст.35 Конституции РФ гласит - "никто не может быть лишен имущества иначе как по решению суда". Принудительное изъятие имущества может быть только на возмездной основе. Однако в некоторых случаях собственника можно лишить имущества, ст.242 ГК говорит о реквизиции имущества с возмещением стоимости, т.е. у собственника можно принудительно выкупить имущество. Если собственник обращается не должным образом с культурными ценностями, то они также могут быть выкуплены - ст.240 ГК. Для государственных и муниципальных нужд может быть изъят земельный участок с полным возмещением имущества + упущенной выгоды. Ст.241 ГК - у собственника можно изъять животное при жестоком обращении с ним, хотя все домашние животные относятся к вещам, недопустимо также жестокое и негуманное отношение к животным (ст.245 УК). Ст.243 ГК говорит о возможности конфискации собственности.

Свобода договора - это новелла в ГК. Теперь каждый вправе решать, заключать ему договор или нет. Каждый выбирает себе контрагента. Возможна свобода в выборе любой модели договора, как предусмотренной ГК, так и нет. Стороны вправе включать любые условия в договор не противоречащие действующему законодательству.

Недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела - ст.23 Конституции РФ предусматривает неприкосновенность частной жизни и т.п.

Необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав - ст.34 Конституции РФ - каждый имеет право на свободное использование имущественных возможностей.

Обеспечение восстановления нарушенных прав - это положение, один из способов восстановления нарушенных прав. Например, о гражданине распускаются слухи в газете, судебным решением эту газету заставляют напечатать опровержение и возместить моральный ущерб. Но для этого необходимо обратиться в суд с виндикационным иском.

Судебная защита нарушенного права - данный принцип базируется на ст.46 КРФ.

Приобретение юридическими и физическими лицами гражданских прав по своей воле и своим интересам. Воля - это осознанный и целенаправленный выбор своего поведения и его последствий. Интерес - это желание получить определенный благоприятный результат от своей деятельности. Сделка с несовершеннолетним (до 14 лет) обычно считается недействительной, если же она совершена с выгодой для несовершеннолетнего, то сделку могут признать действительной.

Свободное перемещение товаров услуг и финансов на всей территории РФ. Это положение базируется на ст.8 КРФ "единство экономического пространства...". Ограничения в этой сфере могут устанавливаться только федеральными законами.

ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. ДЕЙСТВИЕ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ВО ВРЕМЕНИ, В ПРОСТРАНСТВЕ И ПО КРУГУ ЛИЦ.

Источники гражданского права — нормативные акты, содержащие нормы гражданского права. Такие нормативные акты в совокупности образуют гражданское законодательство в широком смысле. Гражданское законодательство в соответствии с п.2 ст. 3 ГК — это Гражданский кодекс РФ и принятые в соответствии с ним иные федеральные законы, осуществляющие регулирование в гражданско-правовой сфере.

НОРМАТИВНЫЙ АКТ - акт компетентного органа государственной власти, которым устанавливаются нормы права.

ЗАКОН — нормативный акт, принятый высшим органом государственной власти в установленном конституцией порядке. Обладает высшей юридической силой по отношению к другим нормативным актам (указам, постановлениям и др.). Основной источник права в современном обществе. Например, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ «Об ипотеке и т.д.».

ПОДЗАКОННЫЙ АКТ — правовой акт, изданный государственным органом в соответствии с законом и во исполнение закона.

ВЕДОМСТВЕННЫЙ АКТ – правовой акт, изданный центральным учреждением, возглавляющим какую-либо отрасль государственного управления.

Виды источников гражданского права:

· Общепризнанные принципы и нормы международного права, закреплённые в международных соглашениях, участником которых является Российская Федерация;

· Международные договоры, заключенные Российской Федерацией с другими субъектами международного права и ратифицированные в установленном порядке;

· Конституция РФ, ГК РФ, федеральные законы, касающиеся регулирования гражданских правоотношений;

· Подзаконные акты: указы Президента РФ, не противоречащие законам, а также постановления Правительства РФ, принятые на основании и во исполнение законов и указов Президента РФ, или именуемые иными правовыми актами; нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы гражданского права, изданные ими в случаях и пределах, предусмотренных законами и иными правовыми актами, или именуемые ведомственными нормативными актами.

Не считаются источниками гражданского права, но используются в правоприменительной практике:

· Деловые обыкновения, т. е. установившиеся в гражданском обороте правила поведения, на которые могут ссылаться нормы права при отсутствии соответствующих правил в правовой норме.

· Обычаи делового оборота, т. е. сложившиеся и широко используемые в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, применяемые к отношениям, не урегулированным законодательством или соглашением сторон.

· Нормы морали и нравственности имеют значение для уяснения смысла гражданского законодательства и правильного применения воплощенных в нем правовых норм.

· Постановления судебных пленумов являются актами, разъясняющими вопросы применения права в порядке толкования законодательства, и обязательны для всей системы соответствующих судов.

· Судебная практика, т. е. многократное единообразное решение судами одной и той же категории дел, также способствует выработке единого понимания и применения судебными органами гражданского законодательства, однако в решении по конкретному делу может не учитываться.

· Судебный прецедент, т. е. решение суда по конкретному делу, обязательно только для лиц, участвующих в деле, но не обязательно для судей, рассматривающих аналогичные дела.

Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени

1. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.

Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

2. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. Отношения сторон по договору, заключенному до введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются в соответствии со статьей 422 настоящего Кодекса.

Статья 422. Договор и закон

1. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

2. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

Действие норм права распространяется на определённый круг субъектов, нормы права действуют на определённо ограниченном участке пространства и ограничено определёнными временными рамками.

Действие правовой нормы во времени начинается с момента вступления в юридическую силу содержащего ее нормативно-правового акта и прекращается с момента утраты последним юридической силы.

Вступление в силу нормативно-правовых актов может определяться:

Принятием или подписанием акта. С момента принятия до недавнего времени вступали в силу большинство нормативных актов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания России. Многие нормативные акты Правительства РФ и сегодня вступают в силу с момента их подписания.

Моментом опубликования акта. Например, истечением определенного срока после опубликования нормативно-правового акта. В настоящее время федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу. Акты Президента России, имеющие нормативный характер, вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении семи дней после дня их первого официального опубликования, если только в самом акте не установлен другой порядок их вступления в силу. Также вступают в силу и акты Правительства РФ, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных органов исполнительной власти, а также организаций. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими актами не установлен другой порядок их вступления в силу.

Датой, указанной в самом нормативно-правовом акте. Отсрочка во времени, как правило, предусматривается для нормативных актов повышенной сложности или значения. Именно таким образом вступали в силу действующие Уголовный, Гражданский, Арбитражный процессуальный и Налоговый кодексы Российской Федерации. Цель такой отсрочки - обеспечить, чтобы до вступления нормативно-правового акта в силу все заинтересованные лица могли тщательно изучить содержащиеся в нем правовые нормы и подготовиться к их реализации.

Наступлением определенных условий. Вступление в силу нормативно-правового акта в целом или отдельных его положений может быть увязано, например, с принятием и введением в действие другого акта.

Специально принятым нормативным актом.

Прекращение действия нормативно-правового акта определяется следующими моментами:

Истечением срока действия акта. Устанавливается временной период действия акта, и по истечении указанного срока он прекращают действовать.

Наступлением определенных условий. Иногда в самом нормативно-правовом акте используется указание на то, что он действует вплоть до вступления в силу иного правового акта.

Прямой отменой акта. Так отменяется большинство нормативно-правовых актов, что соответствует принципу определенности правового регулирования. В этом случае издается специальный акт о прекращении действия нормативно-правового акта либо такая отсылка содержится в новом нормативном акте с однородным предметом регулирования.

Заменой действующего акта другим. Такой способ характерен для нормативных актов бывшего СССР, действующих на территории Российской Федерации вплоть до момента принятия российских нормативных актов, регулирующих аналогичные правоотношения. По общему правилу нормативно-правовые акты распространяют свое действие на правоотношения, возникшие после вступления акта в силу, то есть имеют перспективное действие. Обратной силой называют ретроспективное действие нормативно-правового акта, то есть возможность его применения к событиям и действиям, имевшим место до официального вступления акта в силу. Обратная сила может придаваться нормативным актам лишь в порядке исключения. При этом актам, устанавливающим обязанности или ответственность субъектов права, придание обратной силы недопустимо.

Действие правовой нормы в пространстве ограничивается всей территорией государства или территорией отдельных его частей. В России федеральные нормативно-правовые акты вступают в силу и действуют одновременно на всей территории страны. Региональные нормативные акты распространяют свое действие на территорию соответствующего субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления - на территорию города, поселка или иного муниципального образования.

Действие норм права по кругу лиц.

В тексте нормативно-правового акта должно содержаться описание субъектов, которым адресованы его нормы. Нормативно-правовые акты распространяются на всех лиц, находящихся на территории государства, включая иностранцев, лиц без гражданства, структурные подразделения иностранных и международных организаций. Причем в отношении граждан самого государства нормативно-правовые акты действуют как на территории государства, так и за его пределами.

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ - ПОНЯТИЕ,ОБЪЕКТ, СУБЪЕКТ,СОДЕРЖАНИЕ

Гражданское правоотношение - общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права.

Правоотношение представляет особую форму , в которой абстрактная норма права получает свое конкретное выражение.

Реализация нормы права в конкретном правоотношении заключается в том, что его участники наделяются субъективными правами и обязанностями, которые гарантируются государством .

Например, ст. 1064 ГК "Лицо, которому был причинен вред, имеет на его возмещение в полном объеме. Поэтому, в случае причинения вреда (например, дорожно-транспортное происшествие), у потерпевшего возникает право требовать у причинителя вреда его возмещения. При отказе он может обратиться в суд. Таким образом, на основе абстрактной нормы права возникает конкретное гражданское правоотношение, участники которого обладают субъективными правами и обязанностями.

Правовые отношения носят волевой сознательный характер, который заключается в том, что в них выражается индивидуальная воля их участников (например, воля участников проявляется на всех стадиях, начиная от возникновения и кончая его реализацией - заключение договора купли-продажи. В более широком смысле волевой характер правоотношений заключается в том, что в них проявляется воля государства, установившего определенные правила, которыми регулируются права и обязанности участников подобных отношений).

Будучи одним из видов правоотношений, гражданские правоотношения обладают общими для всех правоотношений чертами:

- общественный характер

- основываются на законе.

Они выступают как результат регулирования м. гражданского права имущественных и личных неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.

Гражданские правоотношения возникают не только из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, но также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законам или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (п. 1 ст. 8 ГК).

Отличительные особенности гражданских правоотношений от других видов правоотношений.

Субъекты равны между собой, имущественно обособлены и самостоятельны независимо от функций возложенных на них. Таким образом, обязанный субъект не подчинен управомоченному, а лишь связан конкретной обязанностью (например, покупка квартиры у местной администрации - гражданское правоотношение, а вот - выдача и распределении ордеров на квартиру между гражданами пострадавшими от землетрясения - административное).

Широкий круг участников также отличительная особенность гражданских правоотношений. В них могут участвовать все возможные субъекты права (гражданские, юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования).

Множественность субъектов (вещи, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага).

Возможность установления содержания гражданских правоотношений по соглашению сторон (другие правоотношения возникают только при наличии соответствующей нормы права, прямо предусматривающей возможность возникновения правоотношений).

В качестве правовых гарантий реального осуществления субъектам прав и обязанностей применяются, главным образом, меры имущественного характера (возмещение убытков, взыскание неустойки).

Возможность возникновения гражданских правоотношений по основаниям, прямо законом не предусмотренных, но не противоречащих ему (ст.8 ГК).

Специфика порядка и способов зашиты нарушенных гражданских прав заключается в том, что в случае нарушения прав участников гражданских правоотношений обращаются в судебные органы путем представления соответствующего иска.

2. Субъекты, объекты, содержание, форма гражданских правоотношений

Форма гражданского правоотношения

Субъективные права и обязанности, принадлежащие участникам гражданским правоотношений, образуют его правовую форму.

Под субъективным правом понимается юридически обоснованная мера возможного поведения управомочного лица .

Под субъективной обязанностью - юридически обусловленная мера необходимого поведения обязанного лица в гражданском правоотношение.

Особенностью субъективных гражданских прав и обязанностей является то, что они носят имущественный и неимущественный характер. Например, право собственности - это имущественное право, представляющее его обладателю юридически обеспеченную возможность по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом.

Право на защиту чести, и достоинства, и деловую репутацию - личное неимущественное право, которое предоставляет управомочному лицу юридически обеспеченную возможность требовать опровержения порочащих его сведений.

Любое гражданское правоотношение представляет собой сложное правовое явление.

Оно состоит из 3-х необходимых элементов:

субъектов,

объектов,

содержания.

Субъекты гражданских правоотношений.

Под субъектами понимаются участники гражданских правоотношений. В соответствии со ст. 2 ГК ими являются: гражданские лица, юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования.

Одни участники обладают правами и называются управомоченными лицами, другие несут обязанности и называются обязанными лицами.

Управомоченные и обязанные лица противостоят друг другу и не могут существовать один без другого.

Для того чтобы участвовать в гражданских правоотношениях, необходимо обладать гражданской правоспособностью - абстрактной, общей способностью лица иметь предусмотренные законом права (ст. 17, 49 ГК).

Правоспособностью участников гражданских правоотношений наделяет государство, признавая тем самым их в качестве субъектов права.

Для того чтобы своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя обязанности и исполнять их, субъекты гражданских правоотношений наделяются дееспособностью (ст. 21 ГК).

Термин "правосубъектность" объединяет правоспособность и дееспособность.

Правосубъектность определяется как социально- правовая способность быть участником гражданских правоотношений.

Термин "физические лица" включают в себя не только граждан РФ, но и иностранцев, лиц без гражданства, которые пользуются равными с гражданами России имущественными и неимущественными правами за изъятиями установленными в законе.

Так, в соответствии со ст. 23 "Воздушного кодекса" и ст. 41 "Торгового мореплавания" в состав воздушных и морских судов могут входить только Российские граждане.

Ограничения гражданской правоспособности иностранных граждан возможно по Постановлению Правительства РФ в качестве ответной меры (ресторсии) для граждан тех государств, в которых имеются специальные ограничения правоспособности российских граждан (ст. 162 Основ и ст. 562 ГК 1964 г.).

Юридические лица, вступающие в гражданские правоотношения, могут иметь общую и специальную правосность (см. юридические лица).

Обладают гражданской правосностью и дееспособностью РФ, субъекты РФ и муниципальные образования. Участвуя в гражданских правоотношениях, они не выступают в качестве носителей властных полномочий, имеют равные права по сравнению со своими контрагентами юридическими и физическими лицами.

К ним применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если они не вытекают из закона или особенностей данных субъектов (ст. 124 ГК).

Вместе с тем, и государственные образования не могут быть участниками всех гражданских правоотношений, например, государственные образования не могут выступать в наследственных правоотношениях в качестве наследодателя.

Состав участников правоотношения может меняться в результате правопреемства, под которыми понимается переход прав и обязанностей от одного лица - правопредшественника, к другому - правопреемнику, причем последний выступает в правоотношениях вместо своего предшественника.

Правопреемство может быть универсальным (общим) или синулярным (частным).

Особенность общего - правопреемник занимает место правопредшественника во всех правах и обязанностях, за исключением тех, которых закон не допускает правопреемство вообще (например, право авторства).

В соответствии со ст. 58 ГК при любой форме реорганизации (слияние, выделение, разделение, преобразование, присоединение) права и обязанности ранее существовавшего юридического лица переходит к вновь образуемым.

По наследству к наследнику переходят имущественные права и обязанности.

Под частными правопреемством понимается правопреемство, возникающее в одном или нескольких правоотношениях.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 382 ГК право требования, принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Однако не все права могут переходить от одного лица к другому.

Как следует из ст. 383 ГК, переход прав, неразрывно связанных с личностью кредитора (в частности права требования алиментов и возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и т.д.), не допускается.

Содержание гражданского правоотношения - это составляющие его субъективные права (правомочия) и обязанности. Название "субъективные" они получили потому, что принадлежат конкретным участникам правоотношений.

Объектом гражданских правоотношений является то благо, по поводу которого возникает гражданские правоотношения и в отношении которого существует субъективное право и соответствующая ему обязанность.

В соответствии со ст. 128 ГК объектами гражданских прав (а значит, и гражданские правоотношения) являются вещи, включая деньги и ценные бумаги:

иное имущество, в том числе имущественные права;

работа и услуги;

информация (однако объектом охраны является не всякая информация, а обладающая 3-мя признаками:

соответствующие сведения, неизвестные 3-им лицам;

к ним нет доступа на законном основании;

обладатель принимает меры для их конфиденциальности (ст. 139 ГК).

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность - изобретения, произведения литературы, науки, искусства, промышленные образцы);

нематериальные блага (блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, и которые непередаваемы и неотчуждаемы иными способами (п. 1 ст. 150 ГК).

Каждому объекту принадлежит определенный вид гражданских правоотношений.

Так, в правоотношениях собственности -вещи, в обязательственных правоотношениях действия (работы, услуги).

ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Всё существующее разнообразие гражданских правоотношений может быть классифицировано.

Такая классификация имеет не только теоретическое, но и практическое значение, помогает уяснить характер взаимоотношений, а следовательно, правильно применять гражданское законодательство к конкретному случаю.

Классификация может происходить по различным основаниям:

Исходя из содержания

Имущественные отношения

(Имеют экономическое содержание и связаны с нахождением имущества у того или иного лица, например, правоотношения собственности, оперативного управления либо с передачей одним лицам другому (по договорам купли-продажи, мены).

Применяются санкции имущественного характера.

Неимущественные правоотношения

(Возникают в связи с нематериальными благами, которые принадлежат от рождения или в силу закона неотделимы от личности и непередаваемы другим лицам (честь, достоинство, деловая репутация, авторское имя). Ст. 208 ГК устанавливает, что на эти требования сроки исковой давности не распространяются. Применяются и другие меры воздействия (опровержение порочащих сведений).

В зависимости от определенности состава (субъектов)

Абсолютные

Носителю абсолютного права противостоит неопределенное количество обязанных лиц (и собственник может требовать от каждого воздержаться от совершения любых действий).

В абсолютных правоотношениях обязанность состоит в том, чтобы воздержаться в совершении определенных действий

- нарушителем субъективного права может быть любое лицо.

Относительные

В них конкретному лицу (или нескольким точно определенным лицам) противостоит конкретное обязанное лицо (например, по договору купли-продажи покупатель имеет право требовать передачи имущества от конкретного продавца.

В относительных правоотношениях обязанность состоит в совершении определенных действий

- нарушителем может быть только конкретное лицо.

По способу удовлетворения интересов управомоченного лица

Вещные

- носитель права в вещных правоотношениях может осуществить это право без содействия обязанных лиц (например, собственник пользуется своей вещью для удовлетворения своих потребностей самостоятельно).

- Обладатель вещного права продолжает сохранять его, если вещь неправомерно перейдет к новому владельцу.

- Вещные права защищаются с помощью вещных исков (т.е. исков, направленных непосредственно на вещь).

Обязательственные

- субъект обязательственного права может осуществить это право только при условии, что ему окажут содействие обязанные лица (например, покупатель передает продавцу предусмотренную договором денежную сумму).

- Обязательное право защищается с помощью исков о взыскании убытков.

По срокам

Срочные

- Ограниченные определенным сроком (например, авторские правоотношения вытекающие из авторского правоотношения, действующие в течении жизни автора и 50 лет после его смерти, начиная с 1 января года, следующим за годом смерти автора).

Бессрочные

- не ограниченные, каким либо сроком (например, право собственности).

По распределению прав и обязанностей между участниками

Простые

- Правоотношения, в которых одному лицу принадлежит только право, а другому - только одна обязанность (например, договор займа).

Сложные

- У обеих сторон имеются и право, и обязанность (например, договор купли-продажи).

ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, ПАТРОНАЖ

Статья 31. Опека и попечительство

1. Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются также в целях их воспитания. Соответствующие этому права и обязанности опекунов и попечителей определяются семейным законодательством.

2. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия.

3. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении судом родителей родительских прав, а также в случаях, когда такие граждане по иным причинам остались без родительского попечения, в частности когда родители уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и интересов.

4. К отношениям, возникающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки или попечительства и не урегулированным настоящим Кодексом, применяются положения Федерального закона "Об опеке и попечительстве" и иные принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты Российской Федерации.

Статья 32. Опека

1. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства.

2. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.

Статья 33. Попечительство

1. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.

2. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно.

Попечители несовершеннолетних граждан оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц.

Статья 34. Органы опеки и попечительства

1. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Полномочия органа опеки и попечительства в отношении подопечного возлагаются на орган, который установил опеку или попечительство. При перемене места жительства подопечного полномочия органа опеки и попечительства возлагаются на орган опеки и попечительства по новому месту жительства подопечного в порядке, определенном Федеральным законом "Об опеке и попечительстве".

2. Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в законную силу решения о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности сообщить об этом органу опеки и попечительства по месту жительства такого гражданина для установления над ним опеки или попечительства.

3. Орган опеки и попечительства по месту жительства подопечных осуществляет надзор за деятельностью их опекунов и попечителей.

Статья 35. Опекуны и попечители

1. Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента, когда указанным органам стало известно о необходимости установления опеки или попечительства над гражданином. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя). Если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства.

Назначение опекуна или попечителя может быть оспорено в суде заинтересованными лицами.

2. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав, а также граждане, имеющие на момент установления опеки или попечительства судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан.

3. Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. При этом должны учитываться его нравственные и иные личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это возможно - и желание подопечного.

4. Недееспособным или не полностью дееспособным гражданам, помещенным под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны или попечители не назначаются. Исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные организации.

Статья 36. Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей

1. Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, кроме случаев, предусмотренных законом.

2. Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного.

Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства.

3. Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы.

Опекуны и попечители несовершеннолетних должны заботиться об их обучении и воспитании.

4. Обязанности, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не возлагаются на попечителей совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности.

5. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, отпали, опекун или попечитель обязан ходатайствовать перед судом о признании подопечного дееспособным и о снятии с него опеки или попечительства.

ПАТРОНАЖ - форма попечительства, устанавливаемого над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности по его просьбе. Предусмотрена ст. 41 ГК РФ. Попечитель (помощник) назначается органом опеки и попечительства только с согласия такого гражданина и распоряжается его имуществом; на основании заключенного с ним договора поручения или доверительного управления. Бытовые и иные сделки, направленные на содержание и удовлетворение бытовых потребностей подопечного, совершаются попечителем (помощником) с его согласия. Прекращается по требованию гражданина, находящегося под П.

ГРАЖДАНЕ – КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА, ИМЯ ГРАЖДАНИНА, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНА

Субъектами гражданских правоотношений могут быть только лица, обладающие гражданской правосубъектностью, а именно:

1) граждане;

2) юридические лица;

3) государственные и муниципальные образования.

Гражданская правосубъектность – это право общего типа, установленное и гарантированное государством и предоставляющее лицу возможность быть участником гражданских правоотношений.

Составляющими гражданской правосубъектности любой категории лиц (граждан, юридических лиц) являются гражданская правоспособность и гражданская дееспособность (однако содержание правоспособности и дееспособности различных категорий лиц неодинаково).

Гражданская правоспособность граждан (физических лиц) – это способность иметь гражданские права и нести обязанности, т. е. быть субъектом этих прав и обязанностей.

Смысл категории правоспособности заключается в том, что только при ее наличии возможно возникновение конкретных прав

§ 2. Граждане как субъекты гражданского права 361

и обязанностей. Другими словами, при отсутствии правоспособности лицо даже теоретически не сможет иметь права и обязанности и никакое другое лицо не сможет своими действиями помочь ему осуществить эти права. Правоспособность означает абстрактную, теоретическую возможность иметь имущественные (гражданские) права и обязанности, она есть база для возникновения других конкретных прав, «право иметь права».

В Российской Федерации гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Она возникает в момент рождения гражданина и прекращается с его смертью.

Статья 18 ГК РФ определяет примерный перечень прав, составляющих содержание гражданской правоспособности, которые могут иметь граждане: иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах и т. д. Важно отметить, что это открытый перечень прав, которыми может обладать гражданин, так как в общем-то лицо может иметь любые гражданские права и обязанности, не запрещенные законом и не противоречащие общим началам и смыслу гражданского законодательства.

Отсюда следует, что гражданская правоспособность имеет и пределы, которые определяются прямым указанием закона или смыслом и принципами гражданского законодательства.

ГК определяет, что гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Это означает, что в Российской Федерации никто не имеет никаких привилегий и преимуществ в способности обладать правами вне зависимости от происхождения, социального или имущественного положения, национальной принадлежности, языка, пола, убеждений и т. п. Однако это не исключает наличие некоторых отличий в объеме прав и обязанностей, которыми может обладать гражданин, установленных законом для отдельных категорий граждан (несовершеннолетние, психически больные). Так, лицо, не достигшее 16 лет, не может быть членом кооператива

Правоспособность гражданина возникает в момент рождения, причем не имеет значения то, насколько жизнеспособным является ребенок. В любом случае он обладает гражданской правоспособностью. Не имеет никакой юридической силы полный или частичный отказ гражданина от правоспособности. Известны случаи, когда интересы еще не родившегося ребенка защищаются граждане

§ 2.1. Имя гражданина

Нельзя представить нормальное осуществление гражданских прав и

обязанностей без четкого представления о том, с кем именно вы вступаете в

гражданские отношения. Индивидуализация каждого отдельного гражданина

осуществляется прежде всего по его имени. Имя гражданину дается при

рождении и, как правило, состоит из фамилии, собственно имени и отчества,

если законом или национальным обычаем не предусмотрено иное, например, не

употребляется отчество. [20]

Имя гражданина включает в себя ФИО, псевдонимы или вымышленное имя,

человек может их использовать в установленном законом порядке. Имя ребенку

при рождении выбирают родители. Фамилия ребенка записывается по фамилии

родителей. А имя выбирается по соглашению родителей, если не могут придти к

согласию в выборе имени, то оно назначается органами опеки или по имени

отца. Если мать ребенка не состоит в браке с отцом, то имя ребенка и его

отчество устанавливаются по словам матери, а фамилия ребенка по фамилии

матери.[21] В жизни встречаются случаи, когда данное гражданину при

рождении имя ему не нравится. В этом случае он вправе в соответствии с

законом переменить свое имя.[22] Гражданин вправе изменить любую

составляющую своего имени с 14 лет в ЗАГСе по месту жительства или по месту

регистрации. Гл.7 федерального закона от 22 октября 1997 "Об актах

гражданского состояния" указывает на порядок изменении имени. Перемена

имени не является основанием для прекращения прав и обязанностей возникших

по старому имени, причем необходимо всех заинтересованных лиц поставить в

известность об изменении имени.[23]

Все гражданские права гражданин вправе приобретать только под

собственным именем, не пользуясь именем других лиц. В случаях,

предусмотренных законом, гражданин вправе использовать вымышленное имя -

псевдоним либо не пользоваться ни подлинным ни вымышленным именем.

Например, при опубликовании произведений науки, литературы или искусства

гражданин вправе выпустить произведение в свет как под собственным именем,

так и используя псевдоним или анонимно, т.е. без указания имени автора (п.1

ст. 15 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах"). Используя

псевдоним, необходимо следить за тем, чтобы вымышленное имя не совпадало с

каким-либо именем конкретного лица, в противном случае будет иметь место

использование имени другого гражданина.[24]

§ 2.2. Место жительства гражданина

Другим индивидуализирующим гражданина признаком является его место

жительства (ст. 20 ГК).

Место жительства определяется в соответствии с законом от 25 июня 1993

"О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и

жительства в пределах РФ". Ст.2 указанного закона определяет:

Место пребывания - гостиница, санаторий, дом отдыха, тур база, больница и

другое подобное учреждение а также другое жилое помещение не являющееся

местом жительства гражданина, где гражданин проживает временно.

Место жительства - это жилой дом, квартира, служебное жилое помещение,

специализированные жилые помещения (общежитие, гостиницы, приюты, дома для

одиноких престарелых и т.п.) а также иное жилое помещение в котором

гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника

по договору найма (поднайма) или на иных основаниях предусмотренных

законодательством РФ.[25]

Исполнение обязательств, открытие наследства и многие другие

гражданско-правовые действия совершаются в месте жительства гражданина.

Наряду с именем место жительства позволяет более точно конкретизировать

субъекта гражданского права. Так, нередки случаи полного совпадения имени,

фамилии и отчества у различных граждан, однако совпадение места жительства

встречается крайне редко. Местом жительства признается место, где гражданин

постоянно или преимущественно проживает. Если гражданин постоянно проживает

в одном и том же месте, его место жительства определяется довольно просто.

Однако бывают случаи, когда гражданин проживает в разных местах, переезжая

по различным обстоятельствам с одного места на другое. В этом случае закон

предусматривает определение места жительства по преимущественному месту

нахождения гражданина, т.е. тому месту, где он находится наиболее часто и

наиболее продолжительное время.

Граждане вправе сами выбирать себе место жительства, что, как уже

говорилось, является одним из элементов правоспособности гражданина.

Единственным исключением, установленным в законе, является определение

места жительства малолетних, а также граждан, признанных недееспособными

вследствие психического заболевания. Их местом жительства признается место

жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или

опекунов (п.2 ст.20 ГК).

В силу различных обстоятельств гражданин может быть вынужден против

его желания покинуть свое место жительства. Если гражданин покидает место

жительства вследствие совершенного в отношении него или членов его семьи

насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности

подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной

принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности

к определенной социальной группе или политических убеждений, ставших

поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица

или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка, то в соответствии

с Законом РФ "О вынужденных переселенцах" от 20 декабря 1995 г. таким

гражданам придается особый статус на период до определения нового места

жительства гражданина. Право самостоятельного выбора места жительства в

данном случае государством не ограничивается. Напротив, в связи с

вынужденной необходимостью оставить прежнее место жительства гражданину

гарантируется возможность выбрать новое место жительства и получить

государственную поддержку для обзаведения жильем.

Иные обстоятельства, вынуждающие гражданина покидать место жительства:

отсутствие работы, неприязненные отношения с соседями, медицинские

показания и т. п., не имеют юридического значения и полностью охватываются

правом гражданина самостоятельно определять место жительства.[26]

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ,ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ

Статья 21. Дееспособность гражданина

1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет.

При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.

Статья 29. Признание гражданина недееспособным

1. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.

2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.

3. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним опека.

ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ, ОБЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ

Гражданин может быть признан в судебном порядке безвестно отсутствующим, если в течение одного года в месте его жительства нет сведений о нем (статья 28 Гражданского кодекса РК). Если установить день получения последних сведений об отсутствующем невозможно, то началом безвестного отсутствия считается первое число следующего месяца, а при невозможности установить этот месяц - первое января следующего года.

Гражданин может быть объявлен в судебном порядке умершим, если в месте его жительства нет сведений о нем в течение трех лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, которые угрожали смертью или дают основание предполагать его гибель от несчастного случая, то в течение шести месяцев.

Если военнослужащий или иное лицо пропал без вести в связи с военными действиями, он может быть объявлен умершим не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий (статья 31 Гражданского кодекса РК).

Порядок подачи и рассмотрения таких заявлений предусмотрен главой 32 Гражданского процессуального кодекса РК.

Заявление о признании безвестно отсутствующим или об объявлении умершим подается в суд по месту жительства лица, подающего заявление, либо по последнему известному месту жительства безвестно отсутствующего гражданина. Последний вариант предпочтительнее.

С заявлением в суд должны обратиться заинтересованные лица, к которым относятся члены семьи, общественные объединения, орган опеки и попечительства, другие лица, интересы которых затрагиваются фактом отсутствия. В первую очередь к заинтересованным лицам можно отнести супруга. Заявление может быть также подано прокурором.

В заявлении должно быть указано следующее:

для какой цели необходимо признать гражданина безвестно отсутствующим или объявить его умершим (в Вашем случае - для расторжения брака);

обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина, либо обстоятельства, угрожавшие пропавшему без вести смертью или дающие основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая.

К заявлению необходимо приложить

справку органа внутренних дел о том, что отсутствующий гражданин разыскивался и его место нахождения не установлено;

справку адресного стола с последнего места жительства отсутствующего;

любые другие документы и сведения о последнем месте нахождения отсутствующего.

Судья при подготовке дела к судебному разбирательству выясняет, какие лица могут дать сведения об отсутствующем, а также запрашивает соответствующие организации по последнему известному месту жительства и месту работы отсутствующего об имеющихся о нем сведениях.

По определению судьи за счет лица обратившегося в суд производится публикация в местной газете о возбуждении дела. Такое объявление должно содержать:

наименование суда;

ф. и. о. заявителя и его место жительства;

ф. и. о., место рождения и место последней работы отсутствующего;

предложение лицам, имеющим сведения о месте пребывания гражданина, сообщить об этом суду в 3-месячный срок со дня публикации.

По истечению указанного срока судья рассматривает дело и при наличии оснований выносит решение о признании гражданина умершим или безвестно отсутствующим.

Решение, которым гражданин признан безвестно отсутствующим, является основанием для назначения опеки над имуществом отсутствующего. Имея на руках такое решение, вступившее в законную силу, супруг безвестно отсутствующего вправе обратиться в ЗАГС с заявлением о расторжении брака (пункт 2 статьи 16 Закона РК "О браке и семье"). ЗАГС зарегистрирует расторжение брака и выдаст свидетельство о расторжении брака.

Решение суда, которым гражданин объявлен умершим, является основанием для внесения органом ЗАГС записи о смерти и выдачи свидетельства о смерти. Последствия записи таковы же, как и записи о фактической смерти. Заключенный с признанным умершим супругом брак при этом прекращается. Получения дополнительных документов о прекращении брака не требуется.

Днем смерти лица, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим (через 15 дней, если оно не было обжаловано или опротестовано прокурором). Если умершим объявляется лицо, пропавшее без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать гибель от несчастного случая, суд может признать днем смерти этого лица день предполагаемой гибели.

Теперь о Вашей ситуации. Вам следует выбрать один из вариантов. Либо сейчас обратиться в суд с заявлением о признании супруги безвестно отсутствующей и впоследствии зарегистрировать в ЗАГСе расторжение брака. Либо по истечению трех лет отсутствия супруги признать ее умершей, прекратив этим ваш брак без обращения в ЗАГС

ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Юридическое лицо - это организация, которая обладает обособленным имуществом, отвечает им по своим обязательствам, от своего имени приобретает гражданские права, несет обязанности и выступает в суде, арбитражном или третейском суде.

Цели создания юридического лица:

1.централизация и обособление имущества для участия им в гражданском обороте;

2.уменьшение предпринимательского риска учредителей за счет самостоятельной ответственности юридического лица по своим обязательствам;

3.обеспечение интересов кредиторов за счет установления минимального размера уставного капитала юридического лица.

Признаки юридического лица:

•организационное единство, то есть организация юридического лица как единого целого с определенной внутренней структурой, предназначенной для управления юридическим лицом для достижения целей его деятельности.

Организационное единство выражается в закрепленной в учредительных документах системе органов юридического лица, их компетенции, взаимоотношениях, целях деятельности юридического лица;

•имущественная обособленность, то есть наличие своего обособленного имущества, которое является необходимой предпосылкой для участия в гражданском обороте. Имущество юридического лица может принадлежать ему на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету;

•самостоятельная имущественная ответственность. По общему правилу юридическое лицо отвечает по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (за исключением учреждений, финансируемых собственником, - ст. 120 ГК). В некоторых случаях субсидиарную ответственность по обязательствам юридического лица несут его учредители и участники;

•возможность самостоятельно приобретать гражданские права, нести обязанности и быть истцом или ответчиком в суде. Именно юридическое лицо, а не его учредители и участники становится субъектом всех приобретенных им прав и обязанностей.

Учредители (участники) юридического лица могут иметь в отношении его имущества следующие права:

вещные права (государственные и муниципальные унитарные предприятия и финансируемые собственником учреждения);

обязательственные права (хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы);

вообще не иметь никаких прав (общественные объединения и фонды).

В зависимости от цели осуществляемой

организацией деятельности юридические лица подразделяются на коммерческие и

некоммерческие (ст. 50 ГК). Коммерческие организации — это юридические лица,

созданные для занятия предпринимательской деятельностью, преследующие

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. К ним

относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы,

государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Некоммерческие организации не имеют

основной целью своей деятельности извлечение прибыли и не распределяют

полученную прибыль между участниками (учредителями). Предпринимательскую деятельность они могут

осуществлять лишь постольку, поскольку эта деятельность служит достижению

целей, ради которых они созданы, и соответствует этим целям. К некоммерческим

организациям относятся потребительские кооперативы, общественные и религиозные

организации, учреждения, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы),

благотворительные и иные фонды, другие формы, предусмотренные федеральным

законом.

В зависимости от прав учредителей

(участников) в отношении юридического лица и его имущества (п. 2 ст. 48 ГК)

различают:

а) юридические лица, в отношении

имущества которых их учредители (участники) имеют обязательственные права

(право изъять внесенное в качестве вклада имущество, право на ликвидационную

квоту, право на дивиденды и т.п.). К ним относятся хозяйственные товарищества и

общества, производственные и потребительские кооперативы;

б) юридические лица, на имущество которых

их учредители (участники) имеют право собственности или иное вещное право. К

ним относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том

числе дочерние предприятия, а также финансируемые собственником учреждения;

в) юридические лица, на имущество которых

их учредители не имеют имущественных прав (пи вещных, ни обязательственных).

Это: общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и

иные фонды, объединения юридических лиц (союзы и ассоциации).

Критерием для классификации юридических

лиц может служить их организационно-правовая форма. По этому признаку

коммерческие организации подразделяются на хозяйственные товарищества и

общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные

унитарные предприятия. Среди некоммерческих организаций выделяются потребительские

кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), учреждения,

благотворительные и иные фонды, объединения коммерческих и некоммерческих

организаций (союзы, ассоциации).

Рассмотрим организационно-правовые формы

коммерческих организаций.

Хозяйственные товарищества и общества — наиболее распространенная в имущественном обороте

форма коллективного предпринимательства (ст. 66 ГК). Гражданский кодекс

содержит исчерпывающий перечень товариществ и обществ, допущенных к участию в

гражданском обороте. К хозяйственным товариществам отнесены полные товарищества

и товарищества на вере (коммандитные товарищества). Хозяйственные общества

могут создаваться в форме акционерного общества (закрытого или открытого),

общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной

ответственностью. При этом ГК полностью регулирует статус товариществ, не

предусматривая издания для этих целей никаких специальных законов. В отношении

обществ ГК ограничивается лишь общими правилами, подлежащими конкретизации в

специальных законах. Уже приняты Федеральные законы от 26 декабря 1995 г. «Об

акционерных обществах», от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной

ответственностью».

Товарищества и общества имеют много общих

черт. И те и другие являются коммерческими организациями, обладающими общей

правоспособностью. Их уставный (в обществах) или складочный (в товариществах)

капитал разделен на доли участников. Как общества, так и товарищества являются

собственниками своего имущества. Различия же в их правовом статусе определяются

тем, что товарищество — это объединение лиц, тогда как общество — это

объединение капиталов.

Объединение лиц предполагает, помимо

имущественных вкладов, непосредственное личное участие учредителей (участников)

в деятельности организации. В отличие от этого создание хозяйственного общества

не предполагает (хотя и не исключает) личного участия учредителей (участников)

в предпринимательской деятельности. Важно также отметить, что участники

товариществ в отличие от участников обществ обычно несут неограниченную

ответственность по долгам товарищества всем своим имуществом, а не только

имуществом товарищества. Это (так же, как и необходимость принимать личное

участие в деятельности товарищества) объясняет недопустимость одновременного

участия лица в нескольких товариществах. Ибо нельзя одним и тем же имуществом

отвечать по долгам нескольких организаций. Исключение составляют вкладчики в

товариществах на вере, которые участвуют в деятельности товарищества только

имущественными вкладами, а потому могут одновременно быть участниками

нескольких товариществ. Сказанным определяется субъектный состав участников

обществ и товариществ. В товариществах могут участвовать только индивидуальные

предприниматели или коммерческие организации, поскольку они должны

непосредственно заниматься предпринимательской деятельностью (п. 4 ст. 66 ГК).

В обществах (а также в роли вкладчиков в товариществе на вере), напротив, но

общему правилу могут быть любые субъекты гражданских прав, совсем не

обязательно являющиеся предпринимателями. Исключение в этом отношении

составляют государственные органы и органы местного самоуправления,

государственные и иные финансируемые собственником учреждения, должностные лица

государственных органов, участие которых в предпринимательской деятельности

законом либо ограничено, либо запрещено (п. 4 ст. 66 ГК).

Среди всех коммерческих организаций,

основой организационно-правовой формы которых, как правило, является принцип

корпоративности, выделяются организации, представляющие собой по организационно-правовой

форме унитарные предприятия (ст. 113 ГК). Унитарность предприятия

означает, что его имущество неделимо и ни при каких условиях не может быть

распределено но вкладам, долям или паям, в том числе между его работниками.

Унитарные предприятия не наделяются правом собственности на закрепленное за

ними имущество. Его собственником остается учредитель. Помимо Гражданского

кодекса, правовое положение унитарного предприятия регламентируется Федеральным

законом от 20 декабря 2002 г. «О государственных и муниципальных унитарных

предприятиях».

Создание и функционирование унитарных

предприятий допускается лишь в форме государственных и муниципальных

предприятий. Государственные предприятия учреждаются органами управления

Российской Федерации и входящих в ее состав субъектов, уполномоченными

управлять государственным имуществом, за счет государственного имущества.

Муниципальные предприятия учреждаются органами местного самоуправления за счет

имущества муниципальных образований. В зависимости от того, на основе какого

ограниченного вещного права имущество закреплено собственником за унитарным

предприятием, выделяются два их вида: унитарное предприятие, основанное на

праве хозяйственного ведения, и унитарное предприятие, основанное на праве

оперативного управления, или казенное предприятие. Казенным может быть как

государственное, так и муниципальное предприятие.

Правовое положение производственных

кооперативов регулируется помимо Гражданского кодекса Федеральным законом

от 8 мая 1996 г. «О производственных кооперативах». Согласно п. 1 ст. 107 ГК

производственным кооперативом признается добровольное объединение граждан на

основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной

деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его

членами (участниками) имущественных паевых взносов. Законом и учредительными

документами производственного кооператива может быть предусмотрено участие в

его деятельности юридических лиц.

Производственный кооператив, так же как и

товарищество, — это прежде всего объединение лиц, а не капиталов. Его участники

обязаны участвовать в деятельности кооператива. Однако, в отличие от

товариществ, в которых в качестве полных товарищей могут выступать лишь

индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации, членами

производственного кооператива могут быть любые граждане, достигшие 16 лет, и

юридические лица. В соответствии с п. 4 ст. 110 ГК каждый член кооператива

имеет один голос при принятии решения, а прибыль распределяется между членами

прежде всего в соответствии с их трудовым участием. Это характеризует

производственный кооператив как артель — особую форму организации труда и

предпринимательской деятельности граждан, основанную на началах равенства всех

его участников.

Остановимся также на организационно-правовых

формах некоммерческих организаций.

Правовое положение потребительского

кооператива регулируется, помимо ГК (ст. 116), Законом РФ от 19 июня 1992

г. «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в

Российской Федерации» (ред. Федерального закона от 11 июля 1997 г.),

Федеральными законами от 15 апреля 1998 г. «О садоводческих, огороднических и

дачных некоммерческих объединениях граждан», от 7 августа 2001 г. «О кредитных

потребительских кооперативах граждан».

Потребительским кооперативом признается

добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью

удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое

путем объединения его членами имущественных паев. Потребительская кооперация

ведет в интересах пайщиков заготовительную, торговую, кредитную,

жилищно-строительную, гаражно-строительную и иные виды деятельности.

Участниками потребительских кооперативов могут быть как граждане, так и

организации. Членство в кооперативе не предполагает обязательного личного

участия в его делах.

Правовое положение общественных и

религиозных организаций (объединений), кроме ГК (ст. 117), регулируется

Федеральными законами: от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях», от 12

января 1996 г. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,

от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях», от 11 августа 1995 г. «О

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», от 26

сентября 1997 г, «О свободе совести и религиозных объединениях» от 11 июля 2001

г. «О политических партиях» и другими правовыми актами.

Общественными и религиозными

организациями (объединениями) признаются добровольные объединения граждан,

объединившихся в установленном законом порядке на основе общности интересов для

удовлетворения духовных или материальных потребностей. Это могут быть

партийные, профсоюзные, спортивные организации, организации в области культуры,

охраны природы, животных и др.

Общественные объединения могут

создаваться в одной из следующих организационно-правовых форм: общественная

организация; обществеиное движение; общественный фонд; общественное учреждение;

орган общественной самодеятельности; политическая партия.

Религиозные объединения создаются в форме

религиозных групп и религиозных организаций. Это могут быть общероссийские,

межрегиональные, региональные и местные общественные и религиозные объединения.

Создаваемые гражданами общественные и

религиозные объединения могут регистрироваться в порядке, предусмотренном

законом, и приобретать права юридического лица либо функционировать без

государственной регистрации и приобретения прав юридического лица. В случае

государственной регистрации такое объединение приобретает права и принимает на

себя обязанности юридического лица в соответствии с уставом, в том числе

становится субъектом права собственности. Из числа религиозных объединений в

качестве юридического лица регистрируется лишь религиозная организация (но не

религиозная группа).

Участниками объединений могут быть

физические лица и юридические лица — общественные, и религиозные объединения.

При этом они не имеют ни вещных, пи обязательственных прав на имущество

созданного ими юридического лица, иными словами граждане при выходе из

организации не вправе требовать возврата членских взносов, пожертвований и

иного переданного ей имущества.

Юридическими лицами могут признаваться

как отдельные звенья общественных (религиозных) организаций (например, профкомы

в организациях, приходы), так и объединения этих организаций (например, профсоюзное

объединение Всероссийский электропрофсоюз, Русская Православная Церковь).

Как собственники имущества, общественные

и религиозные организации (объединения) могут осуществлять предпринимательскую

деятельность лишь для достижения целей, ради которых они созданы, и

соответствующую этим целям (например, издательскую деятельность, деятельность

по изготовлению и ремонту спортивного инвентаря и т.п.).

Учреждение (ст. 120 ГК) представляет собой вид некоммерческой

организации, созданной для осуществления управленческих социально-культурных и

иных функций некоммерческого характера, не являющейся собственником имущества.

Учреждение обладает имуществом на праве оперативного управления. К учреждениям

относятся органы государственного управления и органы местного самоуправления,

учреждения образования и просвещения, культуры и спорта, социальной защиты и

проч.

Ассоциации и союзы — это объединения юридических лиц,

являющиеся некоммерческими организациями. Они могут быть созданы как

коммерческими, так и некоммерческими организациями. Формула ст. 121 ГК

исключает одновременное участие в ассоциации или союзе коммерческих и

некоммерческих организаций. Создаются они исключительно на добровольной основе

для целей координации деятельности создавших их организаций, а также представления

и защиты их общих интересов. Участники такого объединения сохраняют полную

самостоятельность и права юридического лица, поэтому одно и то же юридическое

лицо может состоять в нескольких ассоциациях и союзах.

ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изменениями от 23 июня, 8, 23 декабря 2003 г., 2 ноября 2004 г., 2 июля 2005 г.)

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изменениями от 23 июня, 8, 23 декабря 2003 г., 2 ноября 2004 г., 2 июля 2005 г.)

Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года

Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года

Настоящий Федеральный закон вводится в действие с 1 июля 2002 г., за исключением пункта 2 статьи 27, который вводится в действие со дня официального опубликования настоящего Федерального закона

Глава I. Общие положения

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом.

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Законодательство Российской Федерации о государственной регистрации состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Статья 2. Орган, осуществляющий государственную регистрацию.

Государственная регистрация осуществляется федеральным органом исполнительной власти (далее - регистрирующий орган), уполномоченным в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом "О Правительстве Российской Федерации".

Согласно постановлению Правительства РФ от 17 мая 2002 г. N 319 Министерство РФ по налогам и сборам является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим начиная с 1 июля 2002 г. государственную регистрацию юридических лиц, а с 1 января 2004 г. - государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, а также государственную регистрацию крестьянских (фермерских) хозяйств

Согласно Указу Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 после вступления в силу соответствующего федерального закона Министерство Российской Федерации по налогам и сборам преобразуется в Федеральную налоговую службу, с передачей его функций по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, по ведению разъяснительной работы по законодательству Российской Федерации о налогах и сборах Министерству финансов Российской Федерации

Статья 3. Государственная пошлина за государственную регистрацию

За государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Глава III. Порядок государственной регистрации

Статья 8. Сроки и место государственной регистрации

1. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган.

2. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

3. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его жительства.

Статья 9. Порядок представления документов при государственной регистрации

1. Документы представляются в регистрирующий орган непосредственно или направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения. Иные способы представления документов в регистрирующий орган могут быть определены Правительством Российской Федерации.

Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью уполномоченного лица (далее - заявитель), подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

При государственной регистрации юридического лица заявителями могут являться следующие физические лица:

- руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица;

- учредитель (учредители) юридического лица при его создании;

- руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица;

- конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица;

- иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то государственного органа, или актом органа местного самоуправления.

При государственной регистрации индивидуального предпринимателя заявителем может являться физическое лицо, обращающееся за государственной регистрацией или зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

2. Датой представления документов при осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом.

3. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием перечня и даты их получения регистрирующим органом в случае, если документы представляются в регистрирующий орган непосредственно заявителем. Расписка должна быть выдана в день получения документов регистрирующим органом.

В ином случае, в том числе при поступлении в регистрирующий орган документов, направленных по почте, расписка высылается в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов регистрирующим органом, по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении.

Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех представленных при государственной регистрации документов.

4. Регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим Федеральным законом.

5. Нотариальное удостоверение документов, представляемых при государственной регистрации, необходимо только в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 10. Особенности регистрации отдельных видов юридических лиц

Федеральными законами может устанавливаться специальный порядок регистрации отдельных видов юридических лиц.

Статья 11. Решение о государственной регистрации

1. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

2. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

3. Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с момента государственной регистрации выдает (направляет) заявителю документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр. Форма и содержание документа устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3.1. Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента государственной регистрации представляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, сведения, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в государственные внебюджетные фонды для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в качестве страхователей.

4. Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента государственной регистрации представляет сведения о регистрации в государственные органы, определенные Правительством Российской Федерации. Состав сведений, направляемых в указанные государственные органы, а также порядок и сроки предоставления соответствующему юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю сведений о его учетных данных устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Глава IV. Государственная регистрация юридических лиц при их создании

Статья 12. Документы, представляемые при государственной регистрации создаваемого юридического лица

При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица;

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) учредительные документы юридического лица (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя;

д) документ об уплате государственной пошлины.

Статья 13. Порядок государственной регистрации юридических лиц при их создании

1. Государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется регистрирующими органами по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

2. Представление документов для государственной регистрации юридических лиц при их создании осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона.

3. Государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в сроки, предусмотренные статьей 8 настоящего Федерального закона.

Юридическое лицо действует на основании учредительных документов, предусмотренных законодательством для организационно-правовой формы, в которой данное юридическое лицо создается. Действующим законодательством предусматривается действие юридических лиц на основании устава либо договора об учреждении (создании) юридического лица и устава, либо только договора об учреждении (создании). В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об организациях данного вида.

Договор об учреждении (создании) юридического лица заключается между его учредителями (участниками), а устав утверждается общим собранием учредителей (участников) организации. Юридическое лицо, созданное одним учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем и создается на основании единоличного решения единственного учредителя.

В учредительных документах юридического лица должны определяться наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью, а также другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида (коммерческие или некоммерческие организации) и соответствующей организационно-правовой формы.

В учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий (а в предусмотренных законом случаях и в учредительных документах других коммерческих организаций) должны быть определены предмет и цели деятельности юридического лица. Предмет и определенные цели деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены учредительными документами и в случаях, когда по закону это не является обязательным.

В договоре об учреждении (создании) юридического лица учредителями прописывается положение о том, что они обязуются создать юридическое лицо, в нем определяется порядок ведения совместной деятельности по созданию юридического лица, условия распоряжения имуществом предприятия и участия в его деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его состава.

Для отдельных организационно-правовых форм коммерческих организаций новым законодательством, вступившим в силу с 1 июля 2009 года, установлен ряд сведений, которые должен включать в себя договор об учреждении помимо названных пунктов. Так, для Обществ с ограниченной ответственностью с 1 июля 2009 года договор об учреждении ООО включает ряд сведений, ранее содержащихся в уставе ООО и теперь из него исключенных: о размере и номинальной стоимости долей участников в уставном капитале ООО, а также о дате их оплаты участниками.

Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, – с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию. Однако юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.

Адрес и телефон · www.osgrm.ru

Открой бизнес и начни свое дело!

Домашний бизнес, используй компьютер на все 100%! Обучение и поддержка.

zv.myplan4you.com

Косметика, парфюмерия и пр.

Обвал цен: косметика, парфюмерия, постельное белье и др.

www.1gin.ru

Все объявления

Дать объявление

Зарабатывайте на Директе

Юридический словарь

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - способность юридического лица быть носителем гражданских прав и обязанностей. Согласно ст. 49 ГК РФ юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом (общая правоспособность). Соответственно, некоммерческие организации, унитарные предприятия и иные виды юридических лиц, указанные в законе, могут заниматься только той деятельностью, которая им разрешена законом и учредительными документами (специальная правоспособность). На занятие некоторыми видами деятельности (перечень которых определяется законом) необходимо получить лицензию. Юридическое лицо ограничивается в правах лишь в случае и в порядке, предусмотренных законом. Решение, ограничивающее его права, может быть обжаловано в суд. П.ю.л. возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации

Статья 49. Правоспособность юридического лица

1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено юридическим лицом в суде.

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2005 N 83-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Статья 57. Реорганизация юридического лица

1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами.

2. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими орган или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его учредительными документами, не осуществят реорганизацию юридического лица в срок, определенный в решении уполномоченного государственного органа, суд по иску указанного государственного органа назначает внешнего управляющего юридическим лицом и поручает ему осуществить реорганизацию этого юридического лица. С момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Внешний управляющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с учредительными документами возникающих в результате реорганизации юридических лиц. Утверждение судом указанных документов является основанием для государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц.

3. В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Статья 58. Правопреемство при реорганизации юридических лиц

1. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

2. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

3. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

4. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом.

5. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

Статья 63. Порядок ликвидации юридического лица

1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица.

2. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

4. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 настоящего Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

(в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

6. При недостаточности у ликвидируемого казенного предприятия имущества, а у ликвидируемого учреждения - денежных средств для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника имущества этого предприятия или учреждения.

7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительными документами юридического лица.

8. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Порядок реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов — юридических лиц зависит главным образом от двух факторов: оснований, по которым производятся эти процедуры, и организационно-правовой формы субъекта предпринимательской деятельности. Общие правовые нормы, устанавливающие этот порядок, изложены в части первой ГК РФ, а более конкретные, относящиеся к той или иной организационно-правовой форме, в законах о них. Так, реорганизацию и ликвидацию акционерных обществ регулирует — гл. II Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. Конкретные причины реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов бывают самыми разными. Но все они, так или иначе, обусловлены нелегкими путями формирования рыночной экономики, связаны с перераспределением капитала, борьбой за передел собственности.

Действующее законодательство восприняло ранее существовавшие формы реорганизации юридических лиц: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование. Самым существенным правовым признаком всех пяти форм реорганизации является наличие в них правопреемства. Данное обстоятельство надлежит учитывать, прежде всего, принимая решение о реорганизации. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (при изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

Согласно законодательству решение о реорганизации в любой из установленных форм вправе принять само юридическое лицо: его учредители (участники) либо орган юридического лица, уполномоченный на то учредительными документами. Две формы реорганизации юридического лица — его разделение или выделение из его состава одного или нескольких юридических лиц могут быть осуществлены против воли юридического лица по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. Случаи таких реорганизаций устанавливаются лишь законом.

В случаях, опять же установленных только законом, реорганизация юридических лиц в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

Главными документами, с которыми связаны правопреемство и иные юридические последствия реорганизации, являются

- передаточный акт (при слиянии, присоединении, преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида)

- разделительный баланс (при разделении, выделении).

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица, и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующего юридического лица. Непредставление вместе с учредительными документами соответственно передаточного акта или разделительного баланса, а также отсутствие в них положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Закон особо выделяет процедуры, направленные на обеспечение прав кредиторов реорганизуемого юридического лица, гарантий их соблюдения. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о реорганизации юридического лица, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица. Кредиторы не могут каким-то образом воспрепятствовать исполнению принятого без их участия решения о реорганизации. Кредитор реорганизуемого юридического лица вправе лишь потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это юридическое лицо, и возмещения убытков. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного юридического лица, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица перед его кредиторами.

По общему правилу хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобразовываться в хозяйственные товарищества и общества другого вида или в производственный кооператив по решению общего собрания участников. В частности, общества с ограниченной ответственностью и с дополнительной ответственностью вправе преобразовываться в акционерное общество или в производственный кооператив. В свою очередь, акционерное общество вправе преобразовываться в общество с ограниченной или дополнительной ответственностью или в производственный кооператив.

В предпринимательской практике нередко встаёт вопрос о возможности и юридических последствиях преобразования хозяйственного общества в рамках одной и той же организационно-правовой формы юридического лица, а именно закрытых акционерных обществ в открытые и открытых в закрытые. Совместное постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах" констатировало возможность такого преобразования. Подобное преобразование не является реорганизацией юридического лица (его организационно-правовая форма не изменяется). Поэтому требования, предусмотренные п. 5 ст. 58 ГК РФ, п. 5 ст. 15 и ст. 20 Федерального закона об акционерных обществах, о составлении передаточного акта, уведомлении кредиторов о предстоящем изменении типа акционерного общества в таких случаях предъявляться не должны. Не применяются при этом и другие нормы, касающиеся реорганизации общества, в том числе предоставляющие акционерам право требовать выкупа принадлежащих им акций общества, если они голосовали против преобразования или не участвовали в голосовании (ст. 75 Федерального закона).

Круг органов, правомочных принимать решения о ликвидации юридических лиц, по сравнению с их реорганизацией несколько сужен. Их всего два.

Во-первых, как и при реорганизации, юридическое лицо может быть ликвидировано по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. Добровольная ликвидация хозяйствующего субъекта наиболее целесообразна; она в максимальной мере соответствует характеру предпринимательства как самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности. Преимущества добровольной ликвидации — не только в отсутствии принудительных механизмов, но и в относительной простоте, оперативности проведения ликвидационных процедур, их меньшей конфликтности.

В п. 2 ст. 61 ГК РФ приведен перечень оснований для принятия хозяйствующим субъектом решения о ликвидации: в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано, или с признанием судом недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер. Этот перечень не является исчерпывающим. Но другие основания ликвидации содержатся только в самом Кодексе. В иных федеральных законах, в том числе конституционных, а тем более в нормативных актах Президента РФ и Правительства РФ, они устанавливаться не могут.

Во-вторых, юридическое лицо может быть ликвидировано принудительно по решению суда. Случаи такой ликвидации исчерпывающе предусмотрены ГК РФ. Статья 61 Кодекса установила общие случаи ликвидации хозяйствующих субъектов любых организационно-правовых форм. К таким случаям отнесены осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям.

Поводом к постановке вопроса о принудительной ликвидации хозяйствующего субъекта может служить лишь нарушение им федеральных или федеральных конституционных законов, а также содержащих нормы права указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ.

Кроме общих применимых ко всем хозяйствующим субъектам случаев их ликвидации, ГК РФ предусматривает особые основания ликвидации отдельных видов хозяйствующих субъектов, т. е. действующих в рамках тех или иных организационно-правовых форм. Например, число участников общества с ограниченной ответственностью не должно превышать предела, установленного Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", пятьдесят. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока — ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного законом предела. Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Общество с ограниченной ответственностью подлежит также ликвидации в случае уменьшения стоимости его чистых активов ниже уровня, установленного законом. Особый повод к ликвидации коммерческих и некоторых некоммерческих организаций — объявление их судом несостоятельными (банкротами). Об этом подробно сказано в теме "Несостоятельность (банкротство)".

Качественное отличие ликвидации юридического лица от реорганизации состоит в том, что ликвидация влечет прекращение его существования без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Хозяйствующий субъект просто исчезает из числа участников рыночных отношений, что оказывает значительно большие отрицательные последствия на функционирование предпринимательства, экономики в целом по сравнению с реорганизацией. Данное обстоятельство обусловило необходимость особенно тщательного законодательного регулирования ликвидационных процедур с тем, чтобы возможно надежнее гарантировать права самой ликвидируемой предпринимательской организации, а также всех ее кредиторов: граждан, перед которыми она несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью; лиц, работающих в ликвидируемом юридическом лице по трудовому договору, в том числе по контракту; партнеров по гражданско-правовым договорам; погашение задолженности по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды и т. д.

Процесс ликвидации юридического лица состоит из следующих стадий:

-первая стадия. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;

-вторая стадия. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени, ликвидируемого юридического лица выступает в суде. В случае если ликвидация осуществляется одним лицом (ликвидатором), то оно получает полномочия по управлению, делами юридического лица, в том числе предусмотренные учредительными документами последнего. Ликвидатор, подобно руководителю юридического лица, осуществляет свои полномочия без' доверенности, основываясь на факте назначения его ликвидатором.

-третья стадия. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, извещение о его ликвидации, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации. Помимо публикации ликвидационная комиссия принимает и все иные возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами наступает четвертая стадия: ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

-пятая стадия. Выплата ликвидационной комиссией денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица. Очередность удовлетворения требований кредиторов установлена ст. 64 ГК РФ. Выплата производится в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения. Лишь расчеты с кредиторами последней пятой очереди производятся по истечении месяца после утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

Завершение расчетов с кредиторами знаменует наступление шестой стадии: ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо — прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. С момента внесения такой записи кредиторы утрачивают право обращения с исками об удовлетворении своих требований, а само юридическое лицо утрачивает возможность судебной защиты своих прав. Этим обстоятельством ликвидация также отличается от реорганизации, при которой в отдельных случаях, скажем, при привлечении правопреемников к солидарной ответственности, возможна защита прав кредиторов и после внесения соответствующих записей в государственный реестр.

ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Статья 128. Объекты гражданских прав

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ)

К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СДЕЛОК В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Сделками признаются действия граждан и

юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение

гражданских прав и обязанностей (ст.

153 ГК).

Из приведенного определения и других норм

Гражданского кодекса следует, что сделка — это волевое правомерное юридическое

действие субъекта (участника) гражданских правоотношений.

Сделка направлена на достижение

определенной правовой цели, заключающейся в установлении, изменении или

прекращении гражданских прав и обязанностей. Воля лица достигнуть этой цели

становится доступной восприятию другими участниками гражданских правоотношений

в результате изъявления лицом своей воли вовне, т.е. волеизъявления. Само по себе

наличие у лица какого-либо намерения не может породить юридические последствия

до тех пор, пока оно не выражено вовне.

В зависимости от числа лиц,

волеизъявление которых необходимо для совершения сделки (в законе они

называются сторонами сделки), сделки могут быть односторонними или двух-

или многосторонними (ст. 154 ГК). Двух- или многосторонние сделки

называются договорами. Для совершения односторонней сделки необходимо и

достаточно выражение воли одной стороны — например, выдача доверенности, отказ от

наследства, составление завещания, публичное объявление конкурса и др. Обычно

односторонняя сделка создает обязанности лишь для лица, совершившего ее.

Обязанности для других лиц она может создавать лишь в случаях, установленных

законом или соглашением с этими лицами (ст. 155 ГК).

Однако наиболее распространенными

являются двух- и многосторонние сделки (договоры) — купля-продажа, аренда,

страхование, подряд, совместная деятельность и т.п. Для совершения таких сделок

необходимо согласование воли двух или более сторон.

В зависимости от того, какое влияние

оказывает основание сделки (т.е. типичная для сделки данного вида правовая

цель) на ее действительность, сделки подразделяются на каузальные и абстрактные.

В каузальной

сделке ее основание явствует из содержания сделки или ее типа (купля-продажа,

мена, дарение и т.п.), и отсутствие основания или пороки в нем могут повлечь

недействительность сделки. Большинство совершаемых в гражданском обороте сделок

являются каузальными.

В абстрактной сделке основание оторвано

от ее содержания (абстрагировано от него, отсюда и название — абстрактная

сделка). Поэтому пороки в основании абстрактной сделки сами по себе не могут

повлечь ее недействительность, если соблюдены установленные законом требования

к ее содержанию и форме. В качестве примера абстрактной сделки можно привести

выдачу векселя — его действительность не зависит от того, выдан ли он в

качестве платежа за товары или услуги, или безвозмездно, или по любому другому

основанию.

В зависимости от наличия или отсутствия в

сделке указания на срок исполнения либо возможности его определения из ее

содержания сделки подразделяются на определенно-срочные и неопределенно-срочные.

В определенно-срочной сделке срок

исполнения обязательств по ней указан либо может быть определен из ее

содержания.

Обязательство по неопределенно-срочной

сделке должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства

(п. 2 ст. 314 ГК). Он определяется с учетом существа обязательства и других

обстоятельств, могущих повлиять на его исполнение. Обязательство, не

исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого

определен моментом востребования, должно быть исполнено должником в семидневный

срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность

исполнения в другой срок не вытекает из законодательства, условий

обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

В зависимости от обусловленности

возникновения или прекращения правовых последствий сделки наступлением или

ненаступлением в будущем определенного обстоятельства сделки подразделяются на условные

и безусловные. Условные сделки в свою очередь подразделяются на

совершенные под отлагательным либо отменительным условием (ст. 157 ГК).

Сделка считается совершенной под отлагательным

условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в

зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно

или не наступит (например, квартира будет сдана внаем с определенного

срока, если дом, в котором она находится, будет к этому сроку принят в

эксплуатацию). Такая сделка порождает права и обязанности только с момента

наступления отлагательного условия.

Сделка считается совершенной под

отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей

в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно

или не наступит (например, договор найма квартиры прекращается, если на

постоянное жительство приедет сын наймодателя). Такая сделка сразу же порождает

правовые последствия, но при наступлении отменительного условия их действие

прекращается на будущее время.

Если наступлению условия недобросовестно

препятствовала сторона, которой его наступление невыгодно, или недобросовестно

содействовала сторона, которой его наступление выгодно, условие признается

соответственно наступившим или ненаступившим.

ЭЛЕМЕНТЫ СДЕЛОК, УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК

Условия действительности сделок.

Сделка представляет собой единство четырех элементов: субъектов – лиц, участвующих в сделке; субъективной стороны – единства воли и волеизъявления, формы и содержания. Порок любого или нескольких элементов сделки приводит к ее недействительности.

Субъекты сделки – ими могут быть любые субъекты гражданского права, обладающие качеством дееспособности. Способность самостоятельного совершения сделок является элементом гражданской дееспособности.

Воля и волеизъявление в сделке имеют значение для действительности в их единстве. Для действительности сделки небезразлично и то, как формировалась воля лица. Необходимым условием является отсутствие каких-либо факторов, которые могли бы исказить представления лица о существе сделки или ее отдельных элементах (заблуждение, обман и т.п.) либо создать видимость внутренней воли при ее отсутствии (угроза, насилие и т.п.).волеизъявление должно правильно отражать внутреннюю волю и довести ее до сведения участников сделки.

Одним из условий действительности сделки является облечение воли субъектов, совершающих сделку, в требуемую законом форму. Форма сделок бывает устной и письменной. Письменная форма бывает простой и нотариальной. Простая – выражение воли участников сделки путем составления документа, отражающего содержание сделки и подписанного лицами, совершающими сделку. Нотариальная – то же, но на документе совершается удостоверительная надпись нотариусом или другим должностным лицом, имеющим на это право.

Договоры могут совершаться не только составлением единого документа, но и путем обмена документами посредством какой-либо связи. Могут быть дополнительно введены требования к простой письменной форме. Некоторые виды сделок подлежат государственной регистрации, то до момента этой регистрации сделка не считается действительной.

Под содержанием сделки следует понимать совокупность составляющих ее условий. Для действительности сделки необходимо, чтобы содержание сделки соответствовало требованиям закона или иных правовых актов, т.е. не нарушало ни запретительных, ни предписывающих норм действующего законодательства. Сделки по содержанию могут отличаться от установленных законодательством норм либо вообще не быть предусмотренными законом, но они должны соответствовать смыслу законодательства.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ

Понятия, виды и условия недействительности сделок; последствия признания сделки недействительной

Недействительность сделки означает, что за этим действием не признается значение юридического факта. Недействительные сделки могут быть сгруппированы в зависимости от того, какой из элементов сделки оказался дефектным. Сделки с пороком субъектного состава, сделки с пороками воли, сделки с пороками формы и сделки с пороками содержания. Наряду с этим, любая сделка, несоответствующая требованиям закона, является недействительной.

Сделки с пороками в субъекте следует подразделить на две группы: первая связана с недееспособностью граждан, вторая – со специальной правоспособностью юридических лиц либо статусом их органов. Недействительность сделок по отношению к гражданам основывается на тех же критериях, что и общие правила о возникновении дееспособности. Предусмотрено два состава недействительных сделок юридических лиц: сделки, выходящие за пределы специальной правоспособности юридического лица, и сделки, совершенные с превышением полномочий этого лица.

Сделки с пороками воли можно подразделить на: сделки, совершенные без внутренней воли (под влиянием насилия или угрозы насилия, злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой стороной), и сделки, в которых внутренняя воля сформировалась неправильно (обман, заблуждение, кабальные сделки).

Недействительность сделки из-за порока формы зависит от того, какая форма установлена (законом или соглашением сторон). Это возможно в отношении только письменной сделки. Несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность сделки только в случаях, специально указанных в законе. Несоблюдение нотариальной формы, а также государственной регистрации сделки всегда влечет ее недействительность.

Сделки с пороками содержания признаются недействительными вследствие расхождения условий сделки с требованиями закона и иных правовых актов. Особенно выделяют сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности. К ним относятся мнимые и притворные сделки – сделки с отсутствием основания.

Последствия признания сделок недействительными.

Факт недействительности сделки нуждается в констатации либо в указании на наличие порока, делающего сделку недействительной. Недействительные сделки различаются на оспоримые – для признания их недействительности требуется решение суда, и ничтожные – вне зависимости от решения суда. Иногда недействительной оказывается не вся сделка в целом, а какое-то из ее условий. Решающей является значимость недействительной части сделки.

Независимо от того, является сделка ничтожной или оспоримой, и те и другие становятся предметом судебного разбирательства для решения вопроса не только об объявлении сделки недействительной, но и о применении последствий недействительности. Обращение в суд с требованием признания сделки недействительной может быть осуществлено в пределах исковой давности (оспоримая – 1 год со дня, когда лицо узнало об обстоятельствах, делающих сделку недействительной; ничтожная – 10 лет со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки).

Признание сделок недействительными связано с устранением тех имущественных последствий, которые возникли в результате их исполнения. Общим правилом является возврат сторон в то имущественное положение, которое имело место до исполнения сделки. Каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке. Это называется двусторонней реституцией. Если возврат в натуре невозможен, то сторона обязана заменить исполнение в натуре денежной компенсацией.

В отдельных случаях закон предусматривает санкцию за совершение недействительной сделки в виде взыскания полученного в доход государства. Эта санкция касается только виновной стороны. Еще есть специальные последствия недействительности сделок в виде возложения обязанности возместить ущерб, понесенный одной из сторон вследствие заключения и исполнения сделки.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПОЛНОМОЧИЯ Понятие и значение представительства.

Под представительством понимается совершение одним лицом, представителем, в пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных юридических действий от имени и в интересах другого лица, представляемого. Сделка, совершаемая представителем на основании его полномочий, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.

Потребность в представительстве возникает тогда, когда сам представляемый в силу закона (например из-за отсутствия дееспособности) или конкретных жизненных обстоятельств (например из-за болезни, командировки, занятости) не может лично осуществлять свои права и обязанности, но часто к услугам представителей прибегают ради того, чтобы воспользоваться специальными знаниями и опытом представителя, сэкономить время и средства и т.п.

С помощью представительства могут осуществляться не только имущественные, но и некоторые личные неимущественные права, однако не допускается совершение через представителей сделок, которые по своему характеру могут быть совершены только лично, а также других сделок в случаях, предусмотренных законом (например только лично можно составить завещание, заключить договор пожизненного содержания и др.).

4. Виды представительства.

А.) Представительство, основанное на административном акте, т.е. представительство, при котором представитель обязуется действовать от имени представляемого в силу административного распоряжения последнего. Чаще всего оно имеет место тогда, когда орган юридического лица издает приказ о назначении работника на должность, связанную с осуществлением определенных представительских функций, например, представительством в суде, составлением юридических актов, заключением сделок и т.д. Полномочия представителя в этом случае определяются изданным административным актом, либо следует из должностной инструкции работника, либо явствуют из обстановки, в которой действует представитель (продавец, кассир, приемщик заказов и т.п.). К такому виду представительства следует отнести и такое представительство, которое основано на членстве в кооперативной или общественной организации.

Б.) Представительство, основанное на законе, т.е. отношения возникшие по прямому указанию закона. так, законными представителями малолетних детей являются родители, полномочия которых основываются на фактах материнства и отцовства. Такую же роль играют усыновление, установление опеки и ряд других юридических факторов, с которыми закон связывает возникновение представительства. Особенностями данного вида представительства является то, во первых, что оно возникает независимо от волеизъявления представляемого, и во-вторых, что полномочия представителя непосредственно определены законом.

В.) Представительство, основанное на договоре, в отличие от двух рассмотренных видов обязательного представительства, является представительством добровольным, т.е. оно возникает по воле представляемого, который определяет не только фигуру представителя, но и его полномочие. Кроме того, на совершение юридических действий от имени представляемого требуется согласие самого представителя. Между представляемым и представителем заключается договор, определяющий их внутренние взаимоотношения (обычно договор поручения).

Г.) Статья 184 Гражданского кодекса вводит новый для нашего гражданского права вид представительства, коммерческое представительство. Коммерческий представитель - всегда предприниматель, который совершает постоянно и самостоятельно от имени предпринимателей сделки. С учетом соответствующего обстоятельства создана конструкция представительства, существенно отличающаяся от традиционной. Одна из особенностей правового режима, установленного для этого вида представительства, состоит в том, что коммерческий представитель вправе заключать помимо обычных также сделки, которые никто иной, кроме него, совершать не может.

Речь идет о том, что статья 184 Гражданского кодекса допускает заключение договора коммерческим представителем, который в одно и то же время является представителем обеих сторон (продавца и покупателя, займодавца и заемщика, подрядчика и арендатора и т.п.).

Учитывая особый характер подобного рода отношений, способных существенно затронуть интересы обеих сторон в сделке. Гражданский кодекс устанавливает ряд обязательных условий использования такого рода отношений. Отсутствие хотя бы одного из них - достаточное основание для признания сделки, совершенной коммерческим представителем, незаключенной, т.е. способной породить какие-либо последствия для представляемых.

К числу таких обязательных условий относятся :

1. Стороны выразили согласие на одновременное коммерческое представительство. Исключения из этого правила возможны только в установленных законом случаях.

2. Коммерческий представитель может иметь прямо выраженные полномочия, предусматривающие его права на одновременное представительство. такие полномочия могут содержаться в письменных договорах, которые обе стороны будущей сделки заключили с коммерческим представителем, либо в выданной каждой из них доверенности.

Коммерческий представитель наделяется Гражданским кодексом соответствующими правами и вместе с тем на него возлагаются определенные, вытекающие из характера его статуса обязанности. Поскольку коммерческое представительство осуществляется представителем и теми, кого он представляет, предполагаются возмездными. При этом представитель приобретает право требовать наряду с вознаграждением также компенсации понесенных им издержек. Для ограждения интересов обеих сторон установлено, что при отсутствии в заключенных ими с коммерческим представителем договорах иного вознаграждение и возмещение издержек должны выплачиваться сторонами в равных долях.

Коммерческий представитель обязан сохранять в тайне сведения о совершаемых им торговых сделках. Данная обязанность сохраняется и после того, как коммерческим представителем будет исполнено поручение.

Полномочия представителя

Представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные действия.

Процессуальные действия, права на которые должны быть специально оговорены в доверенности, выданной представляемым лицом:

подписание искового заявления, предъявление его в суд,

передача спора на рассмотрение третейского суда,

предъявление встречного иска,

полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера,

признание иска,

изменение предмета или основания иска,

заключение мирового соглашения,

передача полномочий другому лицу (передоверие),

обжалование судебного постановления,

предъявление исполнительного документа к взысканию,

получение присужденного имущества или денег.

ДОВЕРЕННОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ,ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДОВЕРЕННОСТИ

Статья 185. Доверенность

1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу.

2. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом.

3. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:

1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом;

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы;

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

4. Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

Доверенность на получение представителем гражданина его вклада в банке, денежных средств с его банковского счета, адресованной ему корреспонденции в организациях связи, а также на совершение от имени гражданина иных сделок, указанных в абзаце первом настоящего пункта, может быть удостоверена соответствующими банком или организацией связи. Такая доверенность удостоверяется бесплатно.

(абзац введен Федеральным законом от 12.08.1996 N 111-ФЗ)

5. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.

Требования предъявляемые к доверенности

Доверенность является гражданско-правовой сделкой, поэтому она обязательно должна соответствовать всем требованиям предъявляемым к сделкам законом. В частности, доверенность может быть выдана лишь на совершение правомерных юридических действий; воля представляемого должна формироваться свободно и быть адекватно выражена в доверенности; доверенность, выданная юридическому лицу, может касаться лишь совершения сделок, не противоречащих специальной правоспособности и т.д. Кроме того, составление доверенности подчиняется ряду специальных правил, несоблюдение которых может повлечь за собой недействительность доверенности. Основные требования, предъявляемые к доверенности, сводятся к следующему.

Во-первых, доверенность должна быть оформлена письменно. Доверенность не может быть устной. По общему правилу, для действительности доверенности достаточно того, чтобы она была облечена в простую письменную форму. При этом она может составлена как в виде особого документа, названного доверенностью, так и в любом другом виде, например в форме письма, телеграммы, факса, части договора, содержащей описание полномочий представителя, и т.п. Важно одно: в доверенности должны быть четко отражены полномочия представителя, а также другие реквизиты, необходимые для доверенности. Функции доверенности могут выполняться и некоторыми другими письменными документами, например служебным удостоверением директора филиала, страхового агента, путевым листом, выдаваемым водителю и т.п.

В случаях, прямо указанных в законе, к форме доверенности предъявляются повышенные требования. Обычно они выражаться в том, что доверенность должна быть определенным образом удостоверена. Так, в нотариальном порядке должны быть удостоверены доверенности на совершение сделок, требующих нотариальной формы, за исключением случаев, предусмотренных законом (ч.2 ст. 185 ГК). В соответствии со ст. 187 ГК нотариально должна быть оформлена доверенность, выдаваемая в порядке передоверия.

Доверенности, выдаваемые от имени юридических лиц, кроме выдаваемых в порядке передоверия, нотариального или какого-либо иного специального удостоверения не требуют. Однако к этим доверенностям предъявляются дополнительные требования. Прежде всего, такая доверенность должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица и скреплена печатью.

Если доверенность выдается от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, и эта доверенность выдается либо на получение или выдачу денег и других материальных ценностей, то такая доверенность должна быть не только подписана руководителем юридического лица и скреплена печатью, но и подписана главным бухгалтером юридического лица.

Формы доверенностей на совершение операций в банке и доверенностей на совершение сделок в области внешней торговли (внешнеэкономических сделок) определяются специальными правилами.

Во-вторых, важное значение имеет срок действия доверенности. Максимальный срок действия доверенности не должен превышать 3 лет с момента выдачи доверенности (ст. 186 ГК). Если в доверенности не указан срок, на который выдана доверенность, то в этом случае срок действия доверенности 1 год с момента ее выдачи и по истечении года доверенность утрачивает свое действие. Если указан срок 2 года, она действует 2 года, если указан срок 5 лет, то доверенность будет действовать только 3 года. Исключение составляет нотариально удостоверенная доверенность, выданная для совершения действий за границей, которая сохраняет силу до ее отмены, если в самой доверенности не содержится указаний о конкретном сроке ее действия.

На доверенности обязательно должна стоять дата ее совершения, т.е. дата выдачи. Доверенность, на которой не указана дата выдачи доверенности, ничтожна, т.е. такая доверенность не порождает никаких юридических последствий.

В-третьих, доверенность является именным документом. Это означает, что в доверенности должно быть указано лицо, которому она выдана, а также лицо, которое доверенность выдало, т.е. доверитель. Полезно знать, что доверенность может быть выдана как на имя одного лица, так и на имя нескольких лиц, которые могут выступать сообща или каждый по отдельности. Выдать доверенность может также не только одно лицо, но и несколько лиц.

СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ – ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СРОКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Под сроком в гражданском праве понимается период, с наступлением или истечением которого закон (договор) связывает определенные правовые последствия.

Сроки играют важную роль. Они указывают время начала и окончания действия тех или иных гражданских правоотношений, вносят определенность в их регулирование, создают необходимость исполнения обязанностей и осуществления прав.

В гражданском праве сроки весьма разнообразны. Их можно классифицировать по различным основаниям. По правовым последствиям сроки делятся на право образующие, право изменяющие и право прекращающие. Право образующие - сроки, которые влекут возникновение правоотношений, отдельных прав и обязанностей. Так, со дня рождения закон связывает возникновение правоспособности гражданина. Право изменяющие - сроки, которые влекут изменение правоотношений, отдельных прав и обязанностей. Например, при реорганизации юридического лица с днем подписания передаточного баланса закон связывает изменение субъектного состава данного правоотношения.

Право прекращающие - сроки, которые влекут прекращение правоотношений, отдельных прав и обязанностей. Например, согласно закону срок действия доверенности не может превышать трех лет. Истечение этого срока прекращает действие доверенности со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями В зависимости от того, кем устанавливаются сроки, их можно разделить на:

а) сроки, предусмотренные законом;

б) сроки, установленные сторонами гражданского правоотношения;

в) судебные сроки. В регулировании имущественных и неимущественных отношений важное значение имеют сроки, предусмотренные законом. Характерным для них является то, что они не могут быть изменены соглашением сторон. Сроки, установленные сторонами гражданских правоотношений, - это предусмотренные соглашением сторон сроки исполнения определенных прав и обязанностей Судебные сроки устанавливаются судом при рассмотрении конкретных гражданских дел. По способу обозначения сроки в гражданском праве можно классифицировать на сроки:

а) установленные календарной датой (например, сторонами установлена конкретная дата передачи вещи по договору купли-продажи);

б) предусмотренные истечением периода, исчисляемого годами, месяцами, днями или часами;

в) определяемые событием, которое должно неизбежно наступить (например, к началу речной навигации).

Сроки в гражданском праве подразделяются также на определенные и неопределенные. Срок является определенным, если известно время, когда онш1ступает, и неопределенным, если это время неизвестно. И, наконец, сроки по их назначению в процессе реализации субъективных прав и обязанностей делятся на:

а) сроки осуществления гражданских прав;

б) сроки исполнения обязанностей;

в) сроки защиты гражданских прав.

Среди сроков осуществления гражданских прав следует различать: сроки пресекательные, гарантийные и претензионные.

ресекательный срок предоставляет стороне строго определенное время для осуществления своих субъективных прав. Гарантийный срок - это срок, установленный законом или договором, в течение которого покупатель (заказчик) может требовать от продавца (подрядчика) безвозмездного устранения недостатков проданной вещи. Претензионный срок - это срок, установленный для предъявления и рассмотрения субъектами гражданского права претензий друг к другу, возникающих при рассмотрении хозяйственных договоров и по другим основаниям. Сроки исполнения обязанностей - это сроки, в течение которых должник обязан совершить действия, составляющие содержание его обязанностей. Сроки защиты ГП – сроки предоставленные законом субьекту гп для обращения в компетентные органы с требованием о принудительном осуществлении и защите своего права. К этим срокам относятся сроки исковой давности.

Правильное исчисление срока зависит от определения его начала и окончания. Согласно ст.192 ГК течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Так, срок действия доверенности начинает течь на следующий день после ее оформления.

Окончание срока определяется правилами ст.ст.193–195 ГК. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока, а исчисляемый месяцами – в соответствующее число последнего месяца срока. Например, течение годичного срока, начавшегося 1 сентября, закончится 1 сентября следующего года, т.е. окончание срока приходится на такую же дату, какой было определено его начало. Если конец срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В последний день срока установленные действия могут быть выполнены до 24 часов. Но если действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в данной организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции. Все письменные заявления и извещения, сданные на почту, телеграф или иное учреждение связи до 24 часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ, ВИДЫ СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ, ПОСЛЕДСТВИЯ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ.

Понятие и значение сроков исковой давности

Согласно статье 195 ГК РФ:

«исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено».

Под правом лица, подлежащим защите, понимается субъективное гражданское право конкретного лица.

Значение института исковой давности проявляется в том, что этот институт стимулирует участников гражданских правоотношений, права которых нарушены, своевременно предъявлять требования о защите нарушенных прав, так как с истечением срока исковой давности лицо лишается судебной защиты своего права.

ВИДЫ СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

ГК РФ выделяет два вида сроков исковой давности: общий и специальные.

Общий срок исковой давности установлен статьей 196 ГК РФ и составляет три года.

Общий срок исковой давности распространяется на всех субъектов гражданских правоотношений.

По общему правилу общий срок исковой давности применяется в отношении всех видов требований, если законом не установлены специальные сроки исковой давности.

Специальные сроки исковой давности могут устанавливаться законом для отдельных видов требований. В частности законом могут быть установлены сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком специальные сроки исковой давности.

Пункт 2 статьи 197 ГК РФ закрепляет:

«правила статей 195, 198 - 207 настоящего Кодекса распространяются также на специальные сроки давности, если законом не установлено иное».

Итак, рассмотрим некоторые специальные сроки исковой давности устанавливаемые законодательством.

Сокращенные специальные сроки исковой давности:

- иск по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, может быть предъявлен в течение двух лет (статья 966 ГК РФ);

- иск чекодержателя к чекодателю, авалистам, индоссантам может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня окончания срока предъявления чека к платежу (пункт 3 статьи 885 ГК РФ);

- срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет один год (пункт 1 статьи 725 ГК РФ);

- иск по требованиям связанным с недостатками товара может быть предъявлен в течение двух лет (пункт 2 статьи 477 ГК РФ);

- иск по требованиям о нарушении преимущественного права покупки может быть предъявлен в течение трех месяцев (пункт 3 статьи 250 ГК РФ);

- иск по требованию о прекращении, досрочном исполнении обязательства и возмещении причиненных убытков по договору аренды предприятия может быть предъявлен кредитором в течение года (статья 657 ГК РФ);

- иск по требованиям, вытекающим из договора перевозки грузов, может быть предъявлен в течение одного года (пункт 3 статьи 797 ГК РФ);

- срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год (пункт 2 статьи 181 ГК РФ);

- срок исковой давности по требованию о признании выпуска ценных бумаг недействительным составляет один год с даты начала размещения ценных бумаг (статья 13 Федерального закона от 5 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»).

Более длительные по сравнению с общим сроком исковой давности специальные сроки:

- иск о недостатках работ по строительному подряду может быть предъявлен в течение пяти лет (статья 756 ГК РФ);

- иск о недостатках работ по договору бытового подряда может быть предъявлен в течение десяти лет (пункт 2 статьи 737 ГК РФ).

Более подробно специальные сроки исковой давности рассматриваются в разделе 2.6 настоящей книги.

5. Последствия истечения срока исковой давности.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороне в споре, до предъявления иска является основанием в отказе в иске (ч. 2 ст. 199 ГК РФ), т. е. погашает право на иск в материальном смысле. Иными словами, если при рассмотрении дела выясняется, что истцом пропущен срок исковой давности, суд должен отказать в иске, даже не смотря на то, что истец обладает соответствующим правом и это право нарушено ответчиком. На мой взгляд, наиболее убедительной представляется последняя точка зрения как в наибольшей степени согласующаяся с правилами, установленными действующим законодательством. Так, в случае исполнения обязанности должником по истечении срока исковой давности он не вправе требовать исполнение обратно, хотя бы в момент исполнения он и не знал об истечении давности (ст. 206 ГК РФ). Закрепляя подобное правило, закон исходит из того, что должник исполняет лежащую на нем правовую, а не только моральную обязанность.

Подтверждением сохранения у истца субъективного права служит также предоставленная суду возможность признать причины пропуска давности уважительными. Если исходить из того, что истечение давностного срока автоматически погашает субъективное право, пришлось бы констатировать, что в этом случае суд наделяет лицо субъективным правом, что не входит а его полномочия и противоречит основным принципам гражданского судопроизводства. Кроме того, необходимо учитывать, что исковая давность применяется судом, арбитражным и третейским судом только по заявлению сторон в споре.

Если связывать с истечением давности само существование субъективного права, а не только возможность его принудительного осуществления, необходимо было бы заключить, что вопрос о праве истца зависит от усмотрения ответчика, что также не согласуется с принципами гражданского права.

Необходимо также отметить, что введение в закон приобретательной давности, т. е. установление особых правил приобретения права собственника по давности владения, также хотя и косвенно, подтверждает, что истечение исковой давности само по себе не прекращает субъективного права, но его обладатель лишается возможности осуществить это право в принудительном порядке.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ,ПЕРЕРЫВ,ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Статья 202. Приостановление течения срока исковой давности

О приостановлении течения срока исковой давности см. также статью 412 Кодекса торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 N 81-ФЗ.

1. Течение срока исковой давности приостанавливается:

1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);

2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение;

3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий);

4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.

2. Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если указанные в настоящей статье обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.

3. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев - до срока давности.

Статья 203. Перерыв течения срока исковой давности

Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Статья 204. Течение срока исковой давности в случае оставления иска без рассмотрения

Если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности продолжается в общем порядке.

Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения; время, в течение которого давность была приостановлена, не засчитывается в срок исковой давности. При этом если остающаяся часть срока менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев.

Статья 205. Восстановление срока исковой давности

В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ, ПРАВОМОЧИЯ СОБСТВЕННОСТИ,ФОРМЫ И ВИДЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Право собственности — совокупность правовых норм, закрепляющих присвоенность вещей отдельным лицам и коллективам. Существует две основных традиции понимания права собственности: континентальная рассматривает право собственности неограниченным и неделимым, сосредоточенным в руках одного лица; англосаксонская разделяет право собственности на составляющие.

В российском гражданском праве традиционным является представление о субъективном праве собственности как о совокупности, «триаде» трех правомочий: владения, пользования, распоряжения.

Право собственности возникает:

по праву первого нашедшего бесхозную вещь (см. клад)

по праву давности владения

в силу изготовления вещи своими силами из принадлежащих владельцу или бесхозных материалов

в силу приобретения по обмену (акту купли-продажи)

в силу дарения, наследования

В так называемых нецивилизованных обществах (а также в цивилизованных во время войны) - по праву сильного.

Виды собственности

По субъекту

По субъекту собственность может быть:

личной

частной

коллективной

государственной

общественная собственность

интеллектуальной

сакральной (посвящённой божеству)

смешанной

В СССР различали понятия частная собственность и личная собственность. Различием было то, что в личной собственности не могут находиться средства производства и, следовательно, личная собственность не может использоваться для создания частного производства и частного бизнеса и, соответственно, для получения прибыли. Есть и определение частной собственности как только той части личной собственности, которая приобретена на средства, полученные от эксплуатации. При этом личная собственность, используемая для эксплуатации, только выполняет функции частной собственности на время эксплуатации в пропорции, соответствующей степени эксплуатации. Такой подход позволяет строго количественно разграничить личную и частную собственность.

Критики частной собственности отмечают, что право на владение частными средствами производства делает возможным формирование частных деловых отношений (например, частного найма на работу). Такие отношения они называют эксплуатацией человека человеком. Личная собственность не может быть использована для эксплуатации и любых других форм частных трудовых отношений, по крайней мере так это декларировалось в СССР.

Однако, критики социализма отмечают, что декларированная «общенародная собственность на средства производства» была фикцией, так как фактическим собственником средств производства, а значит эксплуататором, является само государство, и каждый человек обязан работать на него (фактически, на группу лиц, находящихся у власти в лице партийной номенклатуры), не имея альтернативы.

По объектам

По объектам собственности:

материальные;

неживые;

вещи;

земля, недра;

живые

животные

рабы (в современном мире рабство не признаётся)

нематериальные;

интеллектуальная собственность.

Формы права собственности имеют не только теоретическое, но и практическое значение. В зависимости от того, к какой форме и к какому виду относится право собственности, принадлежащее тому или иному конкретному лицу, определяется правовой режим имущества, составляющего объект этого права, и спектр тех возможностей, которыми располагает его собственник.

Основные формы (виды) собственности, признаваемые в Российской Федерации, перечислены в Конституции Российской Федерации п.2 ст.8[1]. Согласно этой статьи ныне в РФ признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Аналогичное положение закреплено в ст.212 ГК РФ, которая этим, однако, не ограничивается, подвергая названные формы собственности дальнейшему членению в зависимости от того, находится имущество в собственности граждан и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ или муниципальных образований.

Перечень форм собственности, данный как в Конституции, так и в ГК РФ, не является исчерпывающим, поскольку сопровождается оговоркой, в силу которой в РФ признаются иные формы собственности.

Закон РФ «Об основах федеральной жилищной политики» (с изменениями от 12 января 1996 г., 21 апреля 1997 г., 10 февраля, 17 июня, 8 июля 1999 г.)[2] ныне действующий в РФ, подразделяет жилищный фонд на частный государственный, муниципальный и общественный, т.е. фонд, состоящий в собственности общественных объединений. Выделение общественного жилого фонда, который мог бы быть отнесен к фонду, состоящему в частной собственности юридических лиц, объясняется особенностями его правового режима. Он во многом сходен с правовым режимом государственного и муниципального фондов. С другой стороны существенно отличается от правового режима жилых домов, находящихся в собственности иных юридических лиц, не относящихся к общественным объединениям. Этот Закон отказался от выделения коллективной собственности, поскольку под коллективной понималась собственность, принадлежащая не одному субъекту, а двум или более субъектам, то есть обпит собственность. В то же время в Законе по-прежнему говорится об имуществе кондоминиума, что юридически не точно, поскольку сам кондоминиум представляет собой единый комплекс недвижимого имущества. Правильнее поэтому вести речь об имуществе товарищества собственников жилья либо об имуществе в кондоминиуме, но никак не об имуществе кондоминиума.

Итак, собственность в РФ подразделяется на частную, государственную и муниципальную. Права всех собственников защищаются равным образом.

В составе частной собственности различают собственность граждан и юридических яиц.

В составе государственной собственности - федеральная собственность и собственность субъектов федерации, муниципальной - собственность городских и сельских поселений и собственность других муниципальных образований.

Имущество, относящееся к государственной или муниципальной собственности, если оно не закреплено за государственными или муниципальными предприятиями и учреждениями, составляет имущество казны.

В зависимости от того, кому принадлежит это имущество, оно составляет общегосударственную казну, казну субъекта федерации или муниципальную казну.

ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Основаниями возникновения права

собственности называются те юридические факты, в результате которых возникают

эти права. Они делятся на первоначальные и производные. К первой

группе относятся юридические факты, по которым отсутствует правопреемство —

например, вещь появляется (создана) впервые, предшествующим собственником право

утрачено, предыдущий собственник неизвестен (находка, клад и т.д.). При

производных основаниях право собственности нового собственника основывается на

праве предыдущего собственника независимо от того, по воле или помимо воли

предшествующего собственника происходит переход права собственности. Наиболее распространенными

производными основаниями перехода права собственности являются договоры.

К числу первоначальных способов

относятся: приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь,

переработка чужой вещи (спецификация), обращение в собственность общедоступных

для сбора вещей (лов рыбы, сбор ягод и т.д.), приобретение при определенных

условиях права собственности на самовольную постройку, приобретение

бесхозяйного имущества, находка, содержание безнадзорных животных,

приобретательная давность.

К производным основаниям права

собственности помимо договоров (купли-продажи, дарения и т.д.) относятся

наследование (переход прав и обязанностей от умершего лица к его наследникам) и

реорганизация юридического лица.

Особыми случаями производных оснований возникновения

права собственности являются выплата полностью паевого взноса членом

потребительского кооператива за предоставленный ему кооперативом объект

(квартиру, гараж и т.д.), в результате чего этот объект становится его

собственностью, а также приватизация государственного и муниципального

имущества.

Важное значение имеет определение момента

возникновения права собственности у приобретателя, поскольку именно с этого

момента собственник вправе осуществлять правомочия по владению, пользованию и

распоряжению приобретенным имуществом. С указанным моментом связано и решение

вопроса о том, кто несет убытки, если имела место случайная (при отсутствии

чьей-либо вины) гибель или порча передаваемого имущества.

По общему правилу право собственности у

приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не

предусмотрено законом или договором (ст. 223 ГК). Указанная норма имеет

диспозитивный характер, и в договоре момент перехода права собственности может

быть определен моментом достижения соглашения, моментом уплаты цены и т.д. В

случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право

собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации.

Передачей признается вручение вещи

приобретателю, сдача вещи перевозчику для отправки приобретателю, сдача в

организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без

обязательства доставки. Вещь считается врученной приобретателю с момента ее

фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица. Если

к моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже находится во владении

приобретателя, вещь признается переданной ему с этого момента. К передаче вещи

приравнивается передача коносамента или иного товарораспорядительного документа

на нее (п. 3. ст. 224 ГК).

ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ

Статья 235. Основания прекращения права собственности

1. Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.

2. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся:

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237);

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (статья 238);

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка (статья 239);

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных (статьи 240 и 241);

5) реквизиция (статья 242);

6) конфискация (статья 243);

7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 252, пунктом 2 статьи 272, статьями 282, 285, 293 настоящего Кодекса.

По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о приватизации, имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, отчуждается в собственность граждан и юридических лиц.

Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация), производится на основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков в порядке, установленном статьей 306 настоящего Кодекса.

ПРАВО ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОНЯТИЕ,ВИДЫ

Право общей собственности имеет место

тогда, когда право собственности на одну и ту же вещь возникает у нескольких

лиц, именуемых сособственниками. Право общей собственности может принадлежать

любым субъектам гражданского права в любом сочетании. Субъекты права общей

собственности, как и любые другие субъекты права собственности, могут

осуществлять правомочия собственника, т.е. владеть, пользоваться и

распоряжаться принадлежащим им имуществом, однако указанные правомочия они

осуществляют сообща. Из этого следует, что общая собственность не представляет

собой особую форму собственности, а основывается на уже существующих ее формах.

Различают право общей собственности в объективном

и субъективном смысле. Под правом общей собственности в объективном смысле

понимается совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с

принадлежностью одной вещи нескольким лицам. Под правом общей

собственности в субъективном смысле понимается право двух или более лиц сообща

и по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться одной вещью,

принадлежащей им на праве собственности.

Общая собственность может быть долевой —

с определением долей, принадлежащих каждому из собственников, и совместной —

без определения долей участников. Соответственно этому различают право общей

долевой собственности и право общей совместной собственности. Отношения общей

совместной собственности могут иметь место только в случаях, предусмотренных законом.

Доля участника совместной собственности в общем имуществе заранее не

определена, она устанавливается при разделе между участниками совместной

собственности, а также при выделе доли одного из них. Общая собственность с

участием граждан может быть как долевой, так и совместной, а с участием

юридических лиц и государственных муниципальных образований — только долевой.

Гражданский кодекс предусматривает два

вида общей совместной собственности: общую совместную собственность супругов

(ст. 256) и общую совместную собственность крестьянского (фермерского)

хозяйства (ст. 257). Кроме того, к совместной относится собственность членов

семьи на приватизированное ими жилое помещение, Следует отметить, что по

действующему законодательству приватизировать жилые помещения можно только в

долевую собственность, однако на ранее приватизированные жилые помещения

совместная собственность сохраняется.

Участники совместной собственности, если

иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим

имуществом. Распоряжение совместной собственностью основывается на презумпции,

что все ее участники заранее дали согласие на совершение сделки, заключенной

одним из них. Из этого следует, что за исключением распоряжения имуществом,

требующим государственной регистрации, каждый из участников совместной

собственности может распорядиться общим имуществом, не имея на то

предварительного согласия остальных. Оспорить уже заключенную сделку по

основаниям отсутствия у лица, совершившего ее, полномочий можно только в том

случае, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо

должна была знать об отсутствии полномочий.

Общая собственность супругов возникает в

результате совместной жизни во время брака. Все, что нажито ими за это время,

становится, по общему правилу, их общим, совместным имуществом (за

изъятиями, установленными в законе).

Общая собственность предполагает право

каждого из супругов на имущество в целом независимо от размера сделанного

каждым из них вложения.

К общему имуществу супругов относятся

доходы каждого из них от трудовой, предпринимательской деятельности и

результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия и

иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы

материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой

трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и др.).

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет их общих доходов

движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале,

внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое

другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя

кого из них оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные

средства. В частности, в состав общего имущества включается заработная плата

супругов, иные виды денежных вознаграждений, пенсии, дивиденды по ценным

бумагам, комиссионное вознаграждение, арендная плата, рента, пособия,

вознаграждения за изобретения, промышленные образцы, полезные модели, гонорары

за произведения литературы, науки, искусства, выигрыши по лотерейным билетам.

Имущество каждого из супругов может быть

признано совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака

за счет общего имущества супругов или имущества каждого из них либо труда

одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие

стоимость этого вложения (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и

т.п.).

Имущество, принадлежащее супругам, может

быть и личным, т.е. принадлежащим каждому из них. Например, личное имущество —

это то, которое принадлежало каждому из них до вступления в брак. Личной

собственностью каждого супруга является также имущество, полученное им во время

брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам. К

имуществу, полученному в дар, относится как имущество, полученное по договору

дарения, так и награда за производственные успехи (наручные часы, ваза и т.п.).

Общая собственность именуется долевой, когда

каждому из ее участников принадлежит определенная доля, которая обычно

выражается в виде арифметической дроби (идеальная доля). Если в законе,

договоре или ином акте, на основании которого устанавливается общая

собственность, нет определения долей каждого из сособственников, то их доли

предполагаются равными. В общей собственности выделяются также реальные доли

(доли, индивидуализированные в натуре). При наличии выделенной в натуре доли ее

собственник остается собственником всей общей собственности, а если она

погибла, он может претендовать на оставшуюся часть имущества в размере

причитающейся ему доли.

Владение и пользование общим долевым

имуществом осуществляется по согласию всех сособственников, а при недостижении

соглашения спор решается судом. Распоряжение общей долевой собственностью также

осуществляется по согласию всех ее участников. При этом каждый участник может

распорядиться своей долей, и для этого не требуется согласия других

сособственников. Однако при продаже доли постороннему лицу другие участники

имеют право преимущественной покупки, которое заключается в том, что они имеют

преимущественное право приобрести долю по цене, за которую она продается и на

прочих равных условиях, за исключением случаев продажи на публичных торгах.

Продавец доли должен письменно уведомить других сособственников о намерении

продать ее третьему лицу. Для продажи доли недвижимости срок уведомления

составляет 30 дней, а для движимого имущества — 10 дней. Если по истечении

указанных сроков сособственники не выразили намерения приобрести долю, продавец

вправе продать ее третьему лицу.

Имущество, находящееся в долевой

собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между

ними, что означает ее прекращение. Участник долевой собственности вправе требовать

выдела своей доли из общего имущества. В этом случае общая собственность

сохраняется только в отношении остающихся участников.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.2 Право собственности граждан и юридических лиц

Все граждане и юридические лица являются частными собственниками принадлежащего им имущества. В этом качестве они могут быть собственниками любого имущества, в том числе различных видов недвижимости, включая земельные участки, предприятия как имущественные комплексы, а также иметь в собственности оборудование, транспортные средства и другие "средства производства".

Наряду с Конституцией РФ и ГК РФ, право собственности граждан и юридических лиц корреспондируется в ряде иных Федеральных законов. Так, например, в Земельном кодексе РФ закрепляется право собственности на землю граждан и юридических лиц: собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению земельных участков в собственность. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, за исключением земельных участков, которые в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами не могут находиться в частной собственности (ст.15).

Объектом права собственности граждан и юридических лиц не может быть только имущество, изъятое из оборота, поскольку оно составляет объект исключительной собственности федерального государства. По действующему законодательству таким имуществом являются богатства континентального шельфа и морской экономической зоны, некоторые виды вооружений, памятников истории и культуры и т. п. Конституция провозгласила возможность иметь в частной собственности не только землю (земельные участки), но и другие природные ресурсы (п. 2 ст. 9, п. 2 ст. 36).Однако действующее законодательство пока не предусматривает возможности иметь в частной собственности участки недр или лесов. Так, новая редакция Закона РФ "О недрах"[1] в ст. 12 предусматривает, что недра, включая содержащиеся в них полезные ископаемые, являются государственной собственностью, а участки недр не могут быть предметом гражданского оборота (что нельзя признать вполне соответствующим положению п. 2 ст. 9 Конституции РФ); ст. 9 Федерального закона "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"[2] устанавливает исключительное право государственной собственности на природные лечебные ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи т. п. объекты). В любом случае виды объектов, которые не могут принадлежать на праве собственности гражданам и юридическим лицам, должны быть прямо указаны в законе (п. 2 ст. 129 ГК), но не в подзаконном акте. Это же касается и объектов, которые могут находиться в собственности частных лиц только по специальному разрешению, то есть ограниченных в обороте (абз. 2 п. 2 ст. 129 ГК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 213 ГК РФ не подлежат ограничению количество, а также стоимость объектов права собственности граждан и юридических лиц, если только такое ограничение не вызывается целями защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (абз. 2 п. 2 ст. 1). Таким образом, Кодекс предусматривает весьма широкие возможности для развития частной собственности и создает ей необходимые правовые гарантии.

Итак, отношения собственности получают юридическое выражение как в системе правовых норм, образующих институт права собственности, так и в субъективном праве собственности, то есть в той мере власти, которую закон и иные правовые акты закрепляют за собственником. Не составляет исключения и собственность граждан. Гражданин, являющийся в соответствии с гражданским законодательством дееспособным, имеет право собственности на имущество, приобретенное им от участия в производительной, в том числе и предпринимательской деятельности, а так же на имущество, полученное им по наследству, на доходы от вложений в кредитные учреждения.

Объекты права собственности гражданина можно подразделить на:

• предметы, предназначенные для удовлетворения личных потребностей: земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, другие предметы домашнего хозяйства и личного потребления ;

• денежные средства, акции, облигации и другие ценные бумаги;

• объекты, служащие для организации производства, бытового обслуживания и предпринимательской деятельности;

• здания, сооружения, транспортные средства и иные средства производства.

Такая классификация объектов собственности на отдельные группы отражает соответствующее законодательство, касающееся права собственности на земельные участки, квартиры, жилые дома, приобретенные в порядке членства в жилищно-строительном, дачном кооперативе, так и выкупленные у государства или приобретенные у другого собственника по договору купли-продажи или наследования.

Важными нормами действующего законодательства являются закрепляющие за гражданином право использовать свою собственность для организации предпринимательской деятельности.

Гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает им по всем своим обязательствам. Предпринимательская деятельность может осуществляться гражданином без образования юридического лица, но с обязательной государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя.

Регистрация требуется в тех случаях, когда гражданин занимается предпринимательской деятельностью, с привлечением наемного труда, но без образования юридического лица, когда гражданин занимается предпринимательской деятельностью с привлечением наемного труда на базе образования юридического лица.

Гражданин в качестве собственника не требует регистрации, если он выступает в качестве наемного работника, а также лица, которое занимается экономической деятельностью, не направленной систематически на извлечение прибыли. При этом в собственности гражданина может, находится имущество, подлежащее специальной регистрации (например, недвижимость). Он может также совершать подлежащие регистрации сделки (например, приватизировать занимаемое им жилое помещение). Более того, может быть зарегистрировано его хозяйство (например, в похозяйственней книге органа местного самоуправления регистрируется подсобное хозяйство гражданина, проживающего в сельской местности). Однако во всех этих случаях в понятие регистрации вкладывается иной смысл, и она относится либо к принадлежащему гражданину имуществу, либо к совершаемым им сделкам, но не к его деятельности в качестве собственника, причем к деятельности как таковой. Собственником соответствующего имущества продолжает оставаться сам гражданин и никакого удвоения субъекта права не происходит.

Гражданин может осуществлять предпринимательскую деятельность, используя свое имущество в качестве вклада в хозяйственные общества и товарищества, кооперативы.

При этом имущество, принадлежащее хозяйственному обществу (товариществу) даже со 100% государственным или муниципальным участием, является объектом частной собственности. Государству или муниципальному образованию в этом случае принадлежат на праве собственности лишь акции (вклады) такого общества (товарищества)[3]. Соответственно любые условия учредительного договора хозяйственного товарищества или устава хозяйственного общества, предусматривающие право учредителя (участника) изъять при выходе внесенное им в качестве вклада имущество в натуре, должны признаваться недействительными, за исключением случаев, когда такая возможность предусмотрена в законе. При этом отсутствуют препятствия для перехода от одного вида частной собственности к другому, более того, такой переход поощряется, поскольку труд и капитал должны устремляться туда, где они могут принести наибольший экономический и иной социальный эффект. Нельзя сбрасывать со счетов как общесоциальные, так и общегражданские способы образования собственности граждан. К числу первых относятся пособия и выплаты из общественных фондов потребления, гуманитарная помощь из-за рубежа и за счет благотворительных фондов и т.д., к числу вторых- проценты на капитал ( дивиденды на акции) , наследование, дарение и т.д. Роль и значение первых за исключением разве гуманитарной помощи, в условиях перехода к рынку падает, вторых возрастает.

Что касается некоммерческих организаций, то в ГК РФ подчеркивается также, что такие некоммерческие юридические лица, как общественные и религиозные организации, благотворительные и иные фонды, допускаемые в имущественный (гражданский) оборот со строго целевым назначением, предусмотренным их уставами, вправе использовать принадлежащее им на праве собственности имущество лишь для достижения тех целей, которые прямо названы в их учредительных документах (п. 4 ст. 213). В этом смысле они, будучи частными собственниками, тем не менее, в большей степени ограничены в своих возможностях, нежели иные частные собственники. Более того, в случае их ликвидации участники таких организаций не получают прав на "ликвидационную квоту" (то есть на распределение части имущества, оставшейся после удовлетворения требований кредиторов), поскольку соответствующее имущество должно быть использовано в целях, прямо указанных в их учредительных документах[4].

Но вернемся к рассмотрению собственности граждан. Собственность одного лица образуется, как правило, за счет не одного, а нескольких источников. Например, гражданин как пенсионер получает пенсию, как наемный работник - заработную плату, как акционер - дивиденды, как лицо ведущее подсобное хозяйство на земельном участке в пригородной местности - доходы от собственной экономической деятельности, не направленной на извлечение прибыли.

Вопрос о субъекте права собственности граждан предельно прост: в качестве такового выступает гражданин в разных правовых качествах. В одних случаях перед нами наемный работник, в других - индивидуальный предприниматель, в третьих - предприниматель выступающий в маске юридического лица и т.д.

Всякое право, каким бы емким ни было его содержание, имеет свои границы. При определении границ права собственности граждан, а, следовательно, и границ его осуществления надлежит исходить из присущих гражданскому праву принципа дозволительной направленности гражданско-правового регулирования и принципа диспозитивности. Действие первого принципа означает, что гражданину при осуществлении принадлежащих ему прав, в том числе и права собственности, дозволено все, что не запрещено законом. Действие принципа диспозитивности означает, что гражданин по своему усмотрению осуществляет право собственности или не осуществляет его, сам избирает цели осуществления права и средства их достижения.

Круг юридических лиц, выступающих в качестве собственников принадлежащего им имущества, необычайно широк. Это хозяйственные общества и товарищества, производственные и потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, ассоциации и союзы, кроме государственных и муниципальных предприятий, а также финансируемых собственником учреждений (п.3 ст.213 ГК РФ).

Юридические лица, которые выступают в качестве собственников, в своем большинстве основаны на принципе добровольного членства (участия). Их члены (участники) формируют имущественную базу соответствующей организации путем внесения взносов, вкладов, покупки акций и т.д.

При осуществлении права собственности юридического лица, определении параметров его деятельности имеет место сочетание актов коллегиальных и единоличных органов (например, общего собрания и генерального директора), причем решающее значение должно придаваться актам коллегиальных органов. Если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, то решение о совершении сделки должно быть принято советом директоров единогласно. При не достижении единогласия вопрос о совершении такой сделки совет директоров может вынести на решение общего собрания. Если же предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого превышает 50 процентов активов, то решение, о ее совершении принимается общим собранием акционеров, причем для этого требуется большинство в три четверти голосов акционеров, присутствующих на собрании. Учредители (участники) юридических лиц, выступающих в качестве собственников, во всяком случае, не имеют на имущество юридического лица никаких вещных прав. Они имеют в отношение юридических лиц либо обязательственные права, если речь идет о хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах, либо вообще не имеют в отношении юридических лиц имущественных прав (ни вещных, ни обязательственных), если речь идет об общественных и религиозных организациях, благотворительных и иных формах, ассоциациях и союзах (пп.2 п.3 ст.48, п.4ст.213 ГК РФ).

Классификация субъектов нрава собственности юридических лиц может производиться по различным основаниям. На первый взгляд, наиболее оправданным кажется их подразделение на коммерческие и некоммерческие организации, общественные с точки зрения наиболее полного выявления, как общих черт, так и особенностей, присущих юридическим лицам именно как субъектам права собственности, представляется оправданным подразделение их на хозяйственные товарищества и общества, общественные и религиозные организации, благотворительные и иные фонды, объединения (ассоциации и союзы).

В собственности юридических лиц может быть как недвижимое, так и движимое имущество. Если имущество может принадлежать юридическому лицу, то его количество и стоимость не ограничивается, кроме случаев, когда такие ограничения установлены законом в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц (как физических, так и юридических), обеспечения обороны страны и безопасности государства. Совершенно очевидно, что в собственности юридического лица не могут быть, например, объекты, относящиеся к исключительной собственности Российской Федерации, или объекты, для приобретения которых необходимо получение лицензии, но она получена, не была.

В соответствии с дозволительной направленностью и диспозитивностью гражданско-правового регулирования законодатель резко ограничил число обязательных предписаний, касающихся порядка формирования имущественных фондов юридических лиц, определения целей их расходования, обеспечения интересов физических и юридических лиц, участвующих в образовании имущества данного юридического лица.

ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Статья 214. Право государственной собственности

1. Государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации).

2. Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью.

3. От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации права собственника осуществляют органы и лица, указанные в статье 125 настоящего Кодекса.

4. Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 294, 296).

Средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну Российской Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа.

5. Отнесение государственного имущества к федеральной собственности и к собственности субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном законом.

Статья 215. Право муниципальной собственности

1. Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью.

2. От имени муниципального образования права собственника осуществляют органы местного самоуправления и лица, указанные в статье 125 настоящего Кодекса.

3. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 294, 296).

Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального образования.

ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВОЙ ДОГОВОР, ПОНЯТИЕ, ВИДЫ

Понятие договора.

Термин «договор» употребляется в гражданском праве в различных

значениях. Под договором понимают и юридический факт, лежащий в основе

обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором

закреплен факт установления обязательственного правоотношения. В настоящей

курсовой речь пойдет о договоре как юридическом факте, лежащем в основе

обязательственного правоотношения. В этом смысле договор представляет собой

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или

прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК).

Договор—это наиболее распространенный вид сделок. Только

немногочисленные односторонние сделки не относятся к числу договоров.

Основная же масса встречающихся в гражданском праве сделок — договоры. В

соответствии с этим договор подчиняется общим для всех сделок правилам. К

договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках. К

обязательствам, возникающим из договора, применяются общие положения об

обязательствах, если иное не предусмотрено общими правилами о договорах и

правилами об отдельных видах договоров (п. 2, 3 ст. 420 ГК).

Как и любая сделка, договор представляет собой волевой акт. Однако этот

волевой акт обладает присущими ему специфическими особенностями. Он

представляет собой не разрозненные волевые действия двух или более лиц, а

единое волеизъявление, выражающее их общую волю. Для того чтобы эта общая

воля могла быть сформирована и закреплена в договоре, он должен быть

свободен от какого-либо внешнего воздействия. Поэтому ст. 421 ГК закрепляет

целый ряд правил, обеспечивающих свободу договора.

Во-первых, свобода договора предполагает, что субъекты гражданского

права свободны в решении вопроса, заключать или не заключать договор. Пункт

1 ст. 421 ГК устанавливает: «Граждане и юридические лица свободны в

заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за

исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена

настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством». В

настоящее время случаи, когда обязанность заключить договор установлена

законом, не так многочисленны. Как правило, это имеет место тогда, когда

заключение такого рода договоров соответствует интересам как всего общества

в целом, так и лица, обязанного заключить такой договор. Например, в

соответствии с п. 1 ст. 343 ГК залогодатель или залогодержатель в

зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество, обязан,

если иное не предусмотрено законом или договором, застраховать за счет

залогодателя заложенное имущество.

Во-вторых, свобода договора предусматривает свободу выбора партнера при

заключении договора. Так, в приведенном примере, когда залогодатель или

залогодержатель в. силу закона обязан заключить договор страхования

заложенного имущества, за ним сохраняется свобода выбора страховщика, с

которым будет заключен договор страхования.

В-третьих, свобода договора предполагает свободу участников

гражданского оборота в выборе вида договора. В соответствии с п. 2, 3 ст.

421 ГК стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не

предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить

договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных

законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон

по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о

договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не

вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Так, суд

применил правила о договорах хранения и правила о договорах имущественного

найма к договору, по которому один гражданин оставил другому на хранение

пианино, разрешив им пользоваться в качестве платы за хранение.

В-четвертых, свобода договора предполагает свободу усмотрения сторон

при определении условий договора. В соответствии с п. 4 ст. 421 ГК условия

договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание

соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. В

случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется

постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная

норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо

установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии

такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой. Так,

п. 2 ст. 616 ГК устанавливает, что арендатор обязан производить за свой

счет текущий ремонт, если иное не установлено законом или договором. Если

для отдельных видов аренды законом не установлено иное, то стороны при

заключении договора аренды могут прийти к соглашению о том, что текущий

ремонт будет производить за свой счет арендодатель, а не арендатор, как это

предусмотрено п. 2 ст. 616 ГК

При всей свободе договора последний должен соответствовать обязательным

для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами

(императивным нормам), действующим в момент его заключения. Существование

императивных норм обусловлено необходимостью защиты публичных интересов или

интересов слабой стороны договора. Так, в целях защиты интересов

потребителей п. 2 ст. 426 ГК устанавливает, что цена товаров, работ и

услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми

для всех потребителей. Если после заключения договора принят закон,

устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые

действовали при заключении договора, условия заключенного договора

сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие

распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (п.

2 ст. 422 ГК).

Иными словами, к договорам применяется такое общее правило, как «закон

обратной силы не имеет», что, несомненно, придает устойчивость гражданскому

обороту. Участники договора могут быть уверены в том, что последующие

изменения в законодательстве не могут изменить условий заключенных ими

договоров. Вместе с тем потребности дальнейшего развития гражданского

оборота могут натолкнуться на такие препятствия, которые заложены в

условиях заключенных договоров. В целях преодоления этих препятствий в п. 2

ст. 422 ГК предусмотрена возможность изменения условий уже заключенных

договоров путем введения обязательных для участников договора правил,

действующих с обратной силой. При этом следует обратить внимание на то, что

вновь введенные правила только в том случае обязательны для участников

ранее заключенных договоров, если обратная сила им придана законом. Иные

правовые акты не могут действовать с обратной силой в отношении заключенных

договоров.

Виды договоров

Деление договоров на отдельные виды.

Многочисленные гражданско-правовые договоры обладают как общими

свойствами, так и определенными различиями, позволяющими отграничивать их

друг от друга. Для того, чтобы правильно ориентироваться во всей массе

многочисленных и разнообразных договоров, принято осуществлять их деление

на отдельные виды. В основе такого деления могут лежать самые различные

категории, избираемые в зависимости от преследуемых целей. Деление

договоров на отдельные виды имеет не только теоретическое, но и важное

практическое значение. Оно позволяет участникам гражданского оборота

достаточно легко выявлять и использовать в своей деятельности наиболее

существенные свойства договоров, прибегать на практике к такому договору,

который в наибольшей мере соответствует их потребностям.

Поскольку договоры являются разновидностью сделок, на них

распространяется и деление сделок на различные виды. Так, общее для всех

сделок учение о делении их на консенсуальные и реальные в равной мере

применимо и к договорам. Я предлагаю рассмотреть деление, которое имеет

отношение только к договорам и не применяется к односторонним сделкам.

Основные и предварительные договоры.

Гражданско-правовые договоры различаются в зависимости от их

юридической направленности. Основной договор непосредственно порождает

права и обязанности сторон, связанные с перемещением материальных благ,

передачей имущества, выполнением работ, указанием услуг и т.п.

Предварительный договор – это соглашение сторон о заключении основного

договора в будущем. Большинство договоров- это основные договоры,

предварительные договоры встречаются значительно реже. До введения на

территории Российской Федерации ст. 60 Основ гражданского законодательства

1991 г. гражданским законодательством России прямо не предусматривалась

возможность заключения предварительных договор. Однако заключение таких

договоров допускалось, поскольку это не противоречило основным началам и

общему смыслу законодательства России. В настоящее время заключение

предварительных договоров регламентируется ст. 429 ГК. В соответствии с

указанной статьей по предварительному договору стороны обязуются заключить

в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг

на условиях, предусмотренных в предварительном договоре. Предварительный

договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если

форма договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о

форме предварительного договора влечет его ничтожность.

Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие

установить предмет, а также другие существенные условия договора. Так,

стороны могут заключить договор, по которому собственник жилого дома

обязуется его продать покупателю, а покупатель купить его в начале летнего

сезона. В указанном предварительном договоре обязательно должны содержаться

условия, позволяющие определить тот жилой дом, который в будущем будет

продан, а также его продажную цену и перечень лиц, сохраняющих в

соответствии с законом право пользования этим жилым домом. В противном

случае данный предварительный договор будет считаться незаключенным.

В предварительном договоре указывается срок, в который стороны

обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном

договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года

с момента заключения предварительного договора. Если в указанные выше сроки

основной договор не будет заключен и ни одна из сторон не сделает другой

стороне предложение заключить такой договор (оферта), предварительный

договор прекращает свое действие.

Также интересен вопрос о включении в основной договор условий, не

предусмотренных предварительным договором. Он решается арбитражным судом с

учетом конкретных обстоятельств дела[6].

В практике арбитражных судов возник вопрос, вправе ли арбитражный суд

понуждать сторону включить в основной договор условия о цене, если такое

условие не было предусмотрено в предварительном договоре.

Согласно пункту 1 статьи 429 ГК РФ по предварительному договору стороны

обязуются в будущем заключить договор на условиях, предусмотренных

предварительным договором (о чем было уже сказано выше).

Если в предварительном договоре условие о цене не было сказано, то это

не означает, что стороны не определились в данном вопросе. В соответствии

со статьей 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене,

установленной соглашением сторон. При отсутствии в возмездном договоре

условия о цене и невозможности ее определения исходя из условий договора

исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых

обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы и услуги.

Отсюда следует, что требование о включении в основной договор условия о

том, что цена определяется в порядке, предусмотренном статьей 424 ГК РФ,

должно быть удовлетворено арбитражным судом.

В том случае, когда в предварительном договоре указано, что условие о

цене будет определено сторонами в основном договоре, такая запись должна

расцениваться арбитражным судом как достижение согласия сторон о включении

в договор данного условия и разногласия по установлению конкретной цены

также подлежат рассмотрению арбитражным судом.

Если одна из спорящих сторон при отсутствии в предварительном договоре

условия о цене настаивает на включении в основной договор условия об

определении цены в ином порядке, чем предусмотрено статьей 424 ГК РФ, или

требует указания в нем конкретной цены, а другая сторона возражает против

этого, то арбитражный суд не вправе рассматривать такой спор.

В случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор, в

пределах срока его действия уклоняется от заключения основного договора,

применяются правила, предусмотренные для заключения обязательных договоров.

Предварительный договор необходимо отличать от соглашений о намерениях,

имеющих место на практике. В указанных соглашениях о намерениях лишь

фиксируется желание сторон вступить в будущем в договорные отношения.

Однако само соглашение о намерениях не порождает каких-либо прав и

обязанностей у сторон, если в нем не установлено иное. Поэтому отказ одного

из участников соглашения о намерениях заключить предусмотренный таким

соглашением договор не влечет для него каких-либо правовых последствий и

может только повлиять на его деловую репутацию.

Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц.

Указанные договоры различаются в зависимости от того, кто может требовать

исполнения договора. Как правило, договоры заключаются в пользу их

участников, и право требовать исполнения таких договоров принадлежит только

их участникам. Вместе с тем встречаются и договоры в пользу лиц, которые не

принимали участия в их заключении, т. е. договоры в пользу третьих лиц.

В соответствии со ст. 430 ГК договором в пользу третьего лица

признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан

произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в

договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения

обязательства в свою пользу. Так, если арендатор заключил договор

страхования арендованного имущества в пользу его собственника

(арендодателя), то право требования выплаты страхового возмещения при

наступлении страхового случая принадлежит арендодателю, в пользу которого и

заключен договор страхования. И только в том случае, когда третье лицо

отказалось от права, предоставленного ему по договору, кредитор может

воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным правовым

актам и договору. Так, в приведенном примере арендатор, заключивший договор

страхования в пользу арендодателя, только в том случае вправе требовать

выплаты ему страхового возмещения, когда последний отказался от права на

его получение. Вместе с тем в самом договоре могут быть предусмотрены иные

последствия отказа третьего лица от принадлежащего ему права требования.

Например, в приведенном выше примере в договоре страхования может быть

предусмотрено, что в случае отказа арендодателя от получения страхового

возмещения последнее арендатору не выплачивается. Иные последствия могут

быть предусмотрены и законом. Например, в соответствии с действующим

законодательством по договору личного страхования на случай смерти в пользу

третьего лица, при наступлении страхового случая — смерти застрахованного

гражданина — последний, разумеется, не может требовать выплаты страхового

возмещения даже в том случае, если третье лицо отказалось от этого права.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или

договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения

воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или

изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица (п. 2 ст. 430

ГК). Указанное правило введено в целях защиты интересов третьего лица,

которое в своей хозяйственной деятельности может рассчитывать на

использование того права, которое оно получило по договору, заключенному в

его пользу. Поскольку изменение или расторжение договора, заключенного в

пользу третьего лица, может поставить в затруднительное положение третье

лицо, решившее воспользоваться предоставленным ему правом, действующее

законодательство перекрывает возможность прекращения или изменения

содержания этого права после того, как третье лицо выразило должнику свое

намерение воспользоваться этим правом.

Указанное правило применяется, если иное правило не предусмотрено

законом, иными правовыми актами или договором. Так, в соответствии со ст.

59—61 Устава железных дорог договор перевозки, заключаемый между

грузоотправителем и железной дорогой в пользу грузополучателя, может быть

изменен без согласия грузополучателя даже в том случае, если

грузополучатель выразил желание воспользоваться правом, возникшим у него по

договору перевозки.

Должник в договоре, заключенном в пользу третьего лица, вправе

выдвигать против требования третьего лица возражения, которые он мог бы

выдвинуть против кредитора (п. 3 ст. 430 ГК). Так, если грузополучатель

предъявляет к перевозчику требование о ненадлежащем качестве доставленного

груза, последний вправе ссылаться на то, что качество груза ухудшилось по

вине работников грузоотправителя, осуществлявших его погрузку.

От договоров в пользу третьего лица следует отличать договоры об

исполнении третьему лицу. Последние не предоставляют третьему лицу никаких

субъективных прав. Поэтому требовать исполнения таких договоров третье лицо

нс может. Например, при заключении между гражданином и магазином договора

купли-продажи подарка с вручением его имениннику последний не вправе

требовать исполнения данного договора.

Односторонние и взаимные договоры. В зависимости от характера

распределения прав и обязанностей между участниками все договоры делятся на

взаимные и односторонние. Односторонний договор порождает у одной стороны

только права, а у другой — только обязанности. Во взаимных договорах каждая

из сторон приобретает права и одновременно несет обязанности по отношению к

другой стороне. Большинство договоров носит взаимный характер. Так, по

договору купли-продажи продавец приобретает право требовать от покупателя

уплаты денег за проданную вещь и одновременно обязан передать эту вещь

покупателю. Покупатель, в свою очередь, приобретает право требовать

передачи ему проданной вещи и одновременно обязан заплатить продавцу

покупную цену. Вместе с тем встречаются и односторонние договоры. Например,

односторонним является договор займа, поскольку заимодавец наделяется по

этому договору правом требовать возврата долга и не несет каких-либо

обязанностей перед заемщиком. Последний, наоборот, не приобретает никаких

прав по договору и несет только обязанность по возврату долга.

Односторонние договоры необходимо отличать от односторонних сделок.

Последние не относятся к договорам, так как для их совершения не требуется

соглашения сторон, а достаточно волеизъявления одной стороны.

Возмездные и безвозмездные договоры. Указанные договоры различаются в

зависимости от опосредуемого договором характера перемещения материальных

благ. Возмездным признается договор, по которому имущественное

предоставление одной стороны обусловливает встречное имущественное

предоставление от другой стороны. В безвозмездном договоре имущественное

предоставление производится только одной стороной без получения встречного

имущественного предоставления от другой стороны. Так, договор купли-продажи

— это возмездный договор, который, в принципе, безвозмездным быть не может.

Договор дарения, наоборот, по своей юридической природе — безвозмездный

договор, который, в принципе, не может быть возмездным. Некоторые же

договоры могут быть как возмездными, так и безвозмездными. Например,

договор поручения может быть и возмездным, если поверенный получает

вознаграждение за оказанные услуги, и безвозмездным, если такого

вознаграждения не выплачивается (ст. 972 ГК).

Большинство договоров носят возмездный характер, что соответствует

природе общественных отношений, регулируемых гражданским правом. По этой же

причине п. 3 ст. 423 ГК устанавливает, что договор предполагается

возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа

договора не вытекает иное.

Свободные и обязательные договоры. По основаниям заключения все

договоры делятся на свободные и обязательные. Свободные — это такие

договоры, заключение которых всецело зависит от усмотрения сторон.

Заключение же обязательных договоров, как это следует из самого их

названия, является обязательным для одной или обеих сторон. Большинство

договоров носит свободный характер. Они заключаются по желанию обеих

сторон, что вполне соответствует потребностям развития рыночной экономики.

Однако в условиях экономически развитого общества встречаются и

обязательные договоры. Обязанность заключения договора может вытекать из

самого нормативного акта. Например, в силу прямого указания закона в

случаях создания юридического лица заключение договора банковского счета

становится обязательным как для банковского учреждения, так и для

созданного юридического лица (п. 2 ст. 846 ГК). Юридическая обязанность

заключить договор может вытекать и из административного акта. Так, выдача

местной администрацией ордера на жилое помещение обязывает жилищно-

эксплуатационную организацию заключить договор социального жилищного найма

с тем гражданином, которому выдан орган.

Среди обязательных договоров особое значение имеют публичные договоры.

Впервые в нашем законодательстве публичный договор был предусмотрен ст. 426

ГК. В соответствии с указанной статьей публичный договор характеризуется

следующими признаками:

1) Обязательным участником публичного договора является коммерческая

организация.

2) Указанная коммерческая организация должна осуществлять деятельность

по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг.

3) Данная деятельность должна осуществляться коммерческой организацией

в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка

транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжения, медицинское,

гостиничное обслуживание и т. п.).

4) Предметом договора должно быть осуществление коммерческой

организацией деятельности, указанной в п. 2 и 3.

При отсутствии хотя бы одного из указанных признаков договор не

является публичным и рассматривается как свободный договор. Так, если

предприятие розничной торговли заключает с гражданином договор купли-

продажи канцелярских товаров, которыми торгует это предприятие, то данный

договор является публичным. Если же предприятие розничной торговли

заключает договор с другим предприятием о продаже последнему излишнего

торгового оборудования, то это— свободный договор, поскольку его предметом

не является деятельность коммерческой организации по продаже товаров,

осуществляемая в отношении каждого, кто к ней обратится.

Практическое значение выделения публичных договоров состоит в том, что

к публичным договорам применяются правила, отличные от общих норм

договорного права. К числу таких специальных правил, применяемых к

публичным договорам, относятся следующие:

1) Коммерческая организация не вправе отказаться от заключения

публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю

соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы.

2) При необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения

публичного договора другая сторона вправе по суду требовать заключения с

ней этого договора в соответствии с положениями, применяемыми при

заключении договора в обязательном порядке.

3) Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному

лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме

случаев, когда законом или иными правовыми актами допускается

предоставление льгот для отдельных категорий потребителей. Так,

автотранспортное предприятие, осуществляющее перевозку пассажиров, не

вправе отказать в перевозке одному из пассажиров только по той причине, что

работник этого автотранспортного предприятия обещал своему знакомому

оставить для него место в автобусе. Однако такое предпочтение допускается,

если это предусмотрено законом или иным правовым актом. Например, в

соответствии со ст. 15 Закона РФ «О ветеранах» инвалиды Великой

Отечественной войны пользуются преимущественным правом установки по месту

их жительства телефонного аппарата[7].

4) Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного

договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением

случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление

льгот для отдельных категорий потребителей. Так, энергоснабжающая

организация не может отпускать электроэнергию одним потребителям по одной

цене, а другим — по другой. Исключение составляют те потребители, которым

льготы по оплате электроэнергии установлены законом или иным правовым

актом. Например, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №

431 от 5.05.92 г. «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»

многодетным семьям предоставлена скидка в оплате коммунальных услуг не ниже

30%[8].

5) В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской

Федерации может издавать правила, обязательные для сторон при заключении и

исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т. п.).

6) Условия публичного договора, не соответствующие требованиям п. 4 или

5, ничтожны.

С иском о понуждении заключить публичный договор вправе обратиться

только контрагент коммерческой организации, обязанной его заключить[9].

В практике арбитражных судов возник вопрос о том, вправе ли

коммерческая организация, в обязанности которой входит выполнение работ или

оказание услуг, в отношении каждого, кто к ней обратиться, требовать

заключения договора с потребителем в связи с уклонением последнего от его

заключения.

Как следует из пункта 1 статьи 421 ГК РФ, понуждение к заключению

договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность

заключить договор предусмотрена данным Кодексом, законом или добровольно

принятым обязательством.

Пункт 3 статьи 426 ГК РФ устанавливает, что при необоснованном

уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора

применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 ГК РФ.

В пункте 4 указанной статьи предусмотрено следующее: если сторона, для

которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение

договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе

обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.

По смыслу пунктов 1 и 3 статьи 426, а также пункта 4 статьи 445 ГК РФ

обратиться в суд с иском о понуждении заключить публичный договор может

только контрагент обязанной стороны.

Коммерческая организация понуждать потребителя к заключению такого

договора не вправе.

В тех случаях, когда потребитель пользуется услугами (энергоснабжение,

услуги связи и т.п.), оказываемыми обязанной стороной, однако от заключения

договора отказывается, арбитражные суды должны иметь в виду следующее:

фактическое пользование потребителем услугами обязанной стороны следует

считать в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ как акцепт абонентной

оферты, предложенной стороной, оказывающей услуги ( выполняющей работы).

Поэтому данные отношения должны рассматриваться как договорные.

Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения. Указанные

договоры различаются в зависимости от способа их заключения. При заключении

взаимосогласованных договоров их условия устанавливаются всеми сторонами,

участвующими в договоре. При заключении же договоров присоединения их

условия устанавливаются только одной из сторон. Другая сторона лишена

возможности дополнять или изменять их и может заключить такой договор

только согласившись с этими условиями (присоединившись к этим условиям). В

соответствии с п. 1 ст. 428 ГК договором присоединения признается договор,

условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных

стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем

присоединения к предложенному договору в целом. Примером договоров

присоединения могут служить договоры перевозки, заключаемые железной

дорогой с клиентами, договоры проката, договоры бытового подряда и т.д.

Поскольку условия договора присоединения определяются только одной из

договаривающихся сторон, необходимо как-то защищать интересы другой

стороны, не принимающей участие в определении условий договора. В этих

целях п. 2 ст. 428 ГК предоставляет присоединившейся стороне право

потребовать расторжения иди изменения договора, если договор присоединения

хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону

прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или

ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств, либо

содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия,

которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы

при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора.

Так, если в договоре присоединения установлена ответственность

присоединившейся стороны в виде значительной по сумме штрафной неустойки и

исключена какая-либо ответственность другой стороны, то присоединившаяся к

договору сторона вправе потребовать либо исключения из договора условий о

ее ответственности, либо установления соразмерной ответственности другой

стороны. Однако, если сторона присоединилась к договору в связи с

осуществлением своей предпринимательской деятельности, то предъявленное ею

требование о расторжении или изменении договора не подлежит удовлетворению,

если присоединившаяся к договору сторона знала или должна была знать, на

каких условиях заключен договор.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

Для того чтобы стороны могли достичь соглашения и тем самым заключить договор, необходимо, по крайней мере, чтобы одна из них сделала предложение о заключении договора, а другая приняла это предложение. Поэтому заключение договора проходит две стадии. Первая стадия именуется офертой, а вторая — акцептом. В соответствии с этим сторона, делающая предложение заключить договор, является оферентом, а сторона, принимающая предложение, — акцептантом. Договор считается заключенным, когда оферент получит акцепт от акцептанта.

Для того, что бы предложение, признавалось офертой оно должно соответствовать требованиям ст. 435 ГК, а именно:

должно быть достаточно определенным и выражать явное намерение лица заключить договор;

должно содержать все существенные условия договора;

должно быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам.

Первое требование обусловлено тем, что без намерения лица заключить договор, он не может быть заключен, даже если это лицо сообщило контрагенту все существенные условия договора. Второе требование вытекает из п. 1 ст. 432 ГК, в соответствии с которым договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Если в предложении заключить договор отсутствует хотя бы одно из существенных условий, он не может быть заключен, даже если вторая сторона и согласится с таким предложением. Наконец, третье требование обусловлено тем, что в момент заключения договора должно сниматься предложение его заключить. Иначе может возникнуть ситуация в которой в отношении одного и того же предмета может быть заключено несколько договоров, из которых реально можно исполнить только один.

Так как в ст. 435 ГК определены требования к оферте, то можно сделать вывод, что при отсутствии любого из указанных выше признаков предложение может рассматриваться только как приглашение делать оферту.

От вызова на оферту необходимо отличать публичную оферту. Под публичной офертой понимается содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется (п. 2 ст. 437 ГК). В этом случае предложение заключить договор обращено к любому и каждому. Поэтому первый, кто отзовется на пуб­личную оферту, акцептует ее и тем самым снимает предложение.

Акцептом признается согласие лица, которому адресована оферта, принять это предложение.

Намерение акцептанта принять предложение должно быть выражено таким образом, чтобы не было сомнений ни в отношении факта акцепта, ни в отношении совпадения условия акцепта с условиями оферты. Эти требования могут быть выражены в правиле, согласно которому акцепт должен быть абсолютным и соответствовать условиям оферты. Если же согласие на предложение заключить договор сопровождается какими-либо дополнениями или изменениями условий, содержащихся в оферте, «то его можно считать лишь приглашением к переговорам, но никак не акцептом. Если лицо, получившее оферту, в срок, установленный для ее акцепта, совершает в соответствии действия по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, уплата соответствующей суммы и т. п.), то это считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

До получения акцепта оферентом акцептант вправе отозвать акцепт. При этом ст. 439 ГК устанавливает правило: если извещение об отзыве акцепта поступило ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт считается не полученным.

Если ответ о согласии заключить договор, дан на иных условиях, чем предложено в оферте, то такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой (ст. 443 ГК). Если стороны сами не могут урегулировать разногласия, возникшие при заключении договора, то у них есть возможность прийти к соглашению о передаче возникшего спора на рассмотрение суда (ст. 446 ГК). В этом случае условия договора, по которым стороны не пришли к соглашению, определяются в соответствии с решением суда.

Если адресат вообще никак не отреагировал на предложение заключить договор, то его молчание рассматривается, по общему правилу, как отказ от заключения договора.

Важное значение при заключении договоров приобретает вопрос о времени и месте заключения договора. К договорным отношениям применяется законодательство, действующее на момент его заключения на той территории, где он был заключен. Соглашение считается состоявшимся в тот момент, когда оферент получил согласие акцептанта. Этот момент и признается временем заключения договора. Иное правило установлено для реальных договоров, которые считаются заключенными с момента передачи соответствующего имущества. Наконец, договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом (ст. 433 ГК). Если в договоре не указано место его заключения, то в соответствии со ст. 444 ГК договор признается заключенным в месте жительства гражданина или в месте нахождения юридического лица, направившего оферту.

Большое значение имеет также вопрос о начале и окончании действия договора. Как гласит ст. 425 ГК, договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Вместе с тем стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора.

Существует общее правило, согласно которому истечение срока договора только тогда прекращает его действие, когда стороны надлежащим образом исполнили все лежащие на них обязанности. Если же не исполнена надлежащим образом хотя бы одна обязанность, вытекающая из договора, то последний не прекращает свое действие и по истечении срока, на который был заключен договор. Вместе с тем законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сто­рон по договору.

Наконец, окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. Так, например, поставщик отвечает перед покупателем за недостатки поставленного товара даже после окончания действия договора поставки.

Законодательство предусматривает порядок, когда заключение договора обязательно для одной из сторон. При заключении договора в обязательном порядке применяются правила ст. 445 ГК. Заинтересованная в заключении договора сторона, для которой его заключение не является обязательным, направляет другой стороне, для которой заключение договора обязательно, проект договора - оферту. Сторона, для которой заключение договора является обязательным, должна в течение 30 дней со дня получения оферты рассмотреть ее и направить другой стороне либо извещение об акцепте, либо извещение об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора), либо извещение об отказе от акцепта.

Проект договора может направить и сторона, для которой заключение договора обязательно.

Как подчеркивалось ранее, при рассмотрении положений о свободе договора принудительный порядок заключения договора сейчас встречается в практике достаточно редко.

Законодательство также предусматривает в ст. 447—449 ГК возможность заключения договора на торгах. Сущность указанного способа состоит в том, что договор заключается организатором торгов с лицом, выигравшим торги.

В качестве организатора торгов может выступать собственник вещи или обладатель имущественного права, либо специализированная организация.

Торги могут проводиться в форме аукциона или конкурса. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу — лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия. Форма торгов определяется собственником продаваемой вещи или обладателем реализуемого имущественного права, если иное не предусмотрено законом. В конкурсе или аукционе должно участвовать два или большее число лиц, иначе они теряют смысл и признаются несостоявшимися.

В процессе работы по договору стороны могут столкнуться с ситуацией, которая потребует некоторого изменения, либо прекращения взятых на себя обязательств. Именно для таких случаев действующее законодательство формулирует основные положения и правила, касающиеся изменения и расторжения договора.

В соответствии с п. 1 ст. 452 ГК, соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. Так, если договор заключен в письменной форме, то и его изменение или расторжение также должны быть совершены в письменной форме. Если стороны нотариально удостоверили договор, то его изменение или расторжение также должны быть нотариально удостоверены.

Таким образом, можно сделать вывод, что форма внесения изменений и дополнений в договор, а также форма его расторжения обязательно должна соответствовать форме заключенного договора.

Иной порядок установлен для случаев, когда договор изменяется или расторгается не по взаимному соглашению сторон, а по требованию одной из них. В таком случае заинтересованная сторона обязана направить другой стороне предложение об изменении или расторжении договора. Сторона, получившая такое предложение, обязана в установленный в законе или в договоре срок направить стороне, сделавшей предложение об изменении или расторжении договора:

1) либо извещение о согласии с предложением;

2) либо извещение об отказе от предложения;

3) либо извещение о согласии изменить договор на иных условиях.

В п. 2 ст. 452 ГК особо подчеркивается, что требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом, либо договором, а при его отсутствии—в 30-дневный срок.

Вместе с тем следует иметь в виду, что нельзя расторгнуть или изменить уже исполненный договор. Дело в том, что договор, так же, как и основанное на нем обязательство, прекращается вследствие их надлежащего исполнения, как того требует ст. 408 ГК. Поэтому нельзя расторгнуть или изменить то, чего к моменту изменения или расторжения уже не существует.

Так как изменение, дополнение, расторжение являются значимыми событиями, юридическими фактами, то они порождают определенные юридические последствия.

В случае изменения договора соответствующим образом меняется и содержание обязательства, основанного на данном договоре. При этом обязательство изменяется в той части, в какой был изменен лежащий в его основе договор. Так, если стороны в договоре поставки условились, что поставщик вместо товара первого сорта будет поставлять товар второго сорта, то покупателю будет принадлежать право требовать от поставщика поставки товара второго, а не первого сорта. В остальной части обязательства сторон и условия договора (например, сроки поставки, ассортимент, количество товара, упаковка и т.п.) сохраняются в прежнем виде.

При расторжении договора он прекращает свое действие, и вместе с этим прекращается и основанное на нем обязательство. С этого момента стороны лишаются принадлежащих им в силу обязательства прав и освобождаются от лежащих на них обязанностей.

Если изменение или расторжение договора произошло по взаимному соглашению сторон, то основанное на нем обязательство соответствующим образом изменяется или прекращается с момента заключения сторонами соглашения об изменении или расторжении договора. Однако иное правило может вытекать из содержания соглашения или характера изменения договора. При изменении или расторжении договора в судебном порядке основанное на нем обязательство соответственно изменяется или прекращается с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или расторжении договора.

Поскольку до изменения или расторжения договора последний мог быть в определенной части исполнен сторонами, возникает вопрос о судьбе того, что уже было исполнено до изменения или расторжения договора. По общему правилу, стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора. Если договор был изменен или расторгнут вследствие существенного нарушения его условий одной из сторон, то в соответствии с п. 5 ст. 453 ГК, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ

13.8.1 Понятие гражданско-правовой ответственности

Санкции в гражданском праве — меры государственного принуждения, принимаемые для защиты прав и интересов стороны обязательства, потерпевшей от его нарушения другой стороной[1]. Такие санкции предусмотрены главой 25 ГК и направлены:

· на обеспечение исполнения обязательств либо

· на компенсацию имущественных потерь потерпевшей стороны.

Основание гражданско-правовой ответственности — сложный юридический факт, образующий состав гражданского правонарушения, т.е. совокупность условий, необходимых для применения мер ответственности. Такими условиями для всех видов правонарушений являются:

· противоправное поведение;

· вина должника.

Кроме того, для привлечения к ответственности в виде возмещения убытков необходимы:

· наличие убытков у потерпевшей стороны;

· причинная связь между противоправным поведением должника и наступившими у потерпевшего убытками.

Противоправное поведение — поведение, нарушающее норму права независимо от того, знал или не знал правонарушитель о неправомерности своего поведения. Такое поведение выражается в виде противоправного действия или противоправного бездействия. Действие считается противоправным, если оно:

· прямо запрещено законодательством либо

· противоречит основанию обязательства (закону, договору, обычаю делового оборота, обычно предъявляемым требованиям).

Бездействие является противоправным, если на лицо возложена юридическая обязанность выполнить определенное действие.

Вина — субъективное условие гражданско-правовой ответственности, психическое отношение субъекта к своему противоправному поведению, в котором проявляется степень его пренебрежения интересами контрагента или общества.

Понятие вины применимо как к гражданам, так и к юридическим лицам. Вина юридических лиц проявляется через виновное поведение их работников (ст. 402 ГК) и исходит из способности юридического лица в лице его органа (руководителя) предвидеть противоправные действия своих работников и своими действиями предотвращать их или пресекать.

Формы вины — умысел и неосторожность (простая и грубая). Умысел имеет место тогда, когда поведение лица сознательно направлено на правонарушение. Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательств ничтожно.

При вине в форме неосторожности в поведении лица отсутствуют элементы намеренности: оно не направлено на сознательное совершение правонарушения, однако в нем отсутствует необходимая для надлежащего исполнения обязательства заботливость и осмотрительность.В связи с этим в споре между сторонами нарушенного обязательства различается предмет доказывания: каждая из сторон призвана доказывать то, что ей может быть достоверно известно. Так, потерпевшая сторона, как правило, доказывает:

· факт совершенного против нее правонарушения;

· причинение ей убытков;

· причинную связь между ними.

Правонарушитель же должен доказывать отсутствие своей вины, т.е.:

· какие меры он принял для надлежащего исполнения обязательства;

· какую степень заботливости и осмотрительности он проявил.

Вместе с тем такое основанное на презумпции виновности правонарушителя условное разделение предмета доказывания не исключает возможности для потерпевшей стороны доказывать виновность правонарушителя. В отличие от общего принципа ответственности за вину гражданско-правовая ответственность при осуществлении предпринимательской и некоторых других видов деятельности строится на началах риска: предприниматель несет ответственность как за виновное, так и за невиновное (случайное) неисполнение обязательства. Такая повышенная ответственность может быть применена к предпринимателю (либо владельцу источника повышенной опасности), если он не докажет, что нарушил обязательство вследствие действия непреодолимой силы либо по вине потерпевшего.

Непреодолимая сила — чрезвычайное (т. е. такое, которое заранее нельзя было предвидеть) и непредотвратимое в данных условиях (в отличие от простого «случая») обстоятельство.

Убытки — это отрицательные последствия, насту пившие в имущественной сфере потерпевшего в результате совершения против него правонарушения. Убытки принято делить на 2 части:

· реальный ущерб — уменьшение стоимости имущества (его утрата или повреждение), а также расходы на восстановление нарушенного права (напр., судебные издержки потерпевшего);

· упущенная выгода — доходы, которые потерпевший получил бы при отсутствии правонарушения; причем такие доходы должны быть подтверждены либо точными данными, либо реальными расчетами.

Причинная связь между противоправным поведением должника и возникшими у кредитора убытками является решающим основанием для взыскания убытков с должника.

ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Существующий в обществе правопорядок

обеспечивается различными правовыми средствами, одним из которых является

гражданско-правовая ответственность. Это одна из мер воздействия на лицо,

нарушившее права или охраняемые законом интересы других участников гражданского

оборота. Гражданско-правовая ответственность состоит в возложении на

правонарушителя обязанности претерпеть неблагоприятные имущественные

последствия в виде безвозмездного умаления его имущественной сферы. Исполнение

правонарушителем этой обязанности обеспечивается мерами государственного

принуждения.

Гражданско-правовая ответственность имеет

компенсационную и предупредительную функции. Компенсационная

функция заключается в устранении для потерпевшего неблагоприятных последствий

правонарушения за счет умаления имущественной сферы нарушителя.

Предупредительная функция состоит в направленности на исключение в будущем

подобных правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами:

В зависимости от оснований возникновения

гражданско-правовая ответственность подразделяется на два вида: деликатная

(внедоговорная) ответственность, или ответственность за причинение вреда, —

эта ответственность возникает непосредственно из правонарушения, при отсутствии

на момент его совершения обязательственных отношений между нарушителем и потерпевшим;

договорная ответственность, которая наступает при нарушении должником

своих обязательств в уже существующем между сторонами относительном

правоотношении (например, ненадлежащее исполнение подрядчиком своих

обязательств по договору подряда). В данной главе будет рассмотрена именно

договорная ответственность. Правонарушитель именуется должником, а потерпевший

— кредитором.

Особенности института деликатной

ответственности будут рассмотрены в гл. 33.

Определенную специфику имеет возложение

ответственности при множественности правонарушителей (должников): в этих

случаях может наступать долевая, солидарная или субсидиарная

ответственность.

В соответствии со ст. 321 ГК при

множественности должников каждый из них несет ответственность в равной доле с

другими постольку поскольку из закона, иных правовых актов или условий

обязательстве не вытекает иное. Таким образом, в большинстве случаев имеет

месте долевая ответственность.

Солидарная ответственность наступает

только в случае, если она предусмотрена договором или установлена законом (п. 1

ст. 322 ГК). Следует особо отметить, что ответственность нескольких должников

по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, является

солидарной, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не

установлено иное.

Как при долевой, так и при солидарной

ответственности каждый из должников находится в одинаковом положении по

отношению к кредитору. Иная ситуация при так называемой субсидиарной

ответственности, когда наряду с основным должником появляется дополнительный

(субсидиарный) должник (ст. 399 ГК). В этом случае до предъявления требования к

субсидиарному должнику кредитор должен предъявить его к основному должнику, и

только если основной должник отказался удовлетворить требование в разумный срок

или кредитор не получил от него в разумный срок ответа на предъявленное

требование, оно может быть адресовано субсидиарному должнику. Последний обязан

до удовлетворения требования, предъявленного ему кредитором, предупредить об

этом основного должника, а если к такому лицу предъявлен иск, привлечь

основного должника к участию в деле. В противном случае основной должник имеет

право выдвинуть против последующего требования субсидиарного должника все те

требования, которые он имел против кредитора.

УСЛОВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Основания наступления гражданско- правовой ответственности

Ограничение прав и свобод человека и гражданина допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах государственной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.

Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону.

Конституция РФ.

Условия ответственности:

Привлечение к гражданско-правовой ответственности возможно лишь при наличии определенных, предусмотренных законом условий. Их совокупность образует состав гражданского правонарушения.

Согласно п.1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской

Федерации лицо, не исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом несет ответственности при наличии вина, кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Таким образом, полный ( общий ) состав гражданского правонарушения включает в себя следующие условия ( элементы ) :

1. Противоправность поведения

2. Наличие вреда

3. Причинная связь между противоправным поведение и возникающим вредом

4. Вина причинителя вреда.

Противоправным является действие либо бездействие, нарушающее нормы закона или иного правового акта, а так же субъективное право лица.

Действия приобретают противоправный характер при ненадлежащем исполнении обязанности, то есть при исполнении и с отступлением от условий определенных правовым актов или договором. Законодательство содержит исчерпывающий перечень заключенных действий, противоправный, например, разглашение коммерческой тайны (ст. 139 Гражданского кодекса Российской

Федерации), совершение ничтожных сделок (ст. 166-172 Гражданского Кодекса

Российской Федерации). Противоправно вносить и принимать жилищные сертификаты в качестве взноса уставный капитал хозяйственных органов и товариществ ( п. 19 Положения о выпуске и обращении жилищных сертификатов

)[ii]. Противоправное бездействие не сводится к простой пассивности субъекта, а состоит в воздержании от определенных предписанных правовым актом или договором действий.

Вредными, но не противоправными буду действия :

1. осуществление профессиональных функций лицами некоторых специальностей ( пажарными при тушении пожара жилого дома повреждают мебель )

2. причинение вреда с согласия потерпевшего в пределах, установленных правовым актом ( проведение опасного медико- биологического эксперимента на здоровом человеке – добровольно)

3. осуществление своего права в рамка, предусмотренных правовым актом ( разрушение собственником своего сарай ).

Вред, в гражданском праве – это умаление, уничтожение субъективного гражданского права или блага. Вред может быть причинен личности или имуществу. В юридической литературе в судебной или арбитражной практике используется понятие « вред », « ущерб », « убытки ». Вред им ущерб чаще всего рассматриваются в качестве синонима. Понятие « вред », « убытки » не совпадают. Вред более широкое понятие, подразделяющийся на имущественный и не имущественный вред.

Имущественный вред – это материальные ( экономические ) последствия правонарушения, имеющие стоимостную форму. Денежную оценку имущественного вреда называют убытками. В п. 1 ст. 15 Гражданского кодекса

Российской Федерации указывается на 2 вида убытков:

1. реальный ущерб

2. упущенная выгода.

К реальному ущербу относится произведенные или будущие расходы, то есть сумма, которую потерпевший ( кредитор ) вынужден затратить вследствие допущенного должником нарушенного обязательства. Так, если вред причинен здоровью, то произведенные расходы могут выражаться в затратах на произведение лекарств, усиленное питание, протезирование, санаторно- курортное лечение и т.п. взыскание этих дополнительных расходов может быть произведено и на будущее время в пределах сроков, указанных в заключении

МСЭК или судебно-медицинской экспертной комиссией.[iii] Реальный ущерб включает и утрату имущества то есть стоимость иущества, которое имел потерпевший ( кредитор ) и утратил вследствие нарушения обязательства должником. Так, если во время действия договора перевозки грузов потерян предмет перевозки, то утрата выражается в стоимости груза. Реальный ущерб состоит так же в повреждении имущества, то есть в сумме, на которую понизилось стоимость имущества вследствие правонарушения. Так, если похищена одна из вещей коллекции, то снижение ценности коллекции составит реальный ущерб.

Упущенная выгода – это неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было бы нарушено. Для организации занимающихся предпринимательской деятельностью, неполученные доходы принимают форму неполученной прибыли.

В отношении граждан не полученные доходы могут выразится в утраченной заработной плате, не полученном авторском гонораре. И взыскании упущенной выгоды следует исходить из того, что возможность получения прибыли существовало реально, а не в качестве субъективного представления.

Именно по этому закон требует при определении упущенной выгоды учитывать предпринятые кредитором для её получения меры и сделанные с этой целью приготовления ( п. 4 ст. 393 Гражданского Кодекса ).

Как отмечалось, гражданское законодательство исходить из принципа полного возмещения убытков. Из ст. 15 Гражданского кодекса

Российской Федерации явствует, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения убытков, то есть взыскания в его пользу как реального ущерба, так и упущенную выгоду. Возмещение убытков в меньшем размере допускается в виде исключения в случаях, предусмотренных в законе либо договоре.

Под неимущественным вредом понимается такие последствия правонарушения, которые не имеют экономического содержания и стоимостной формы. Неимущественный вред подразделяется на моральный и физический.

Моральный вред выражается в причиненных нравственных страданий и может заключаться в испытанном страхе, унижении, беспомощности, стыде в переживании иного дискомфортного состояния. В связи с утратой родственников, раскрытием врачебной, семейной тайны, временным ограничением или лишением прав, распространением о потерпевшем порочащих сведений, не соответствующих действительности, и др. физический вред состоит в причинении физической боли.

Гражданско-правовая ответственность всегда наступает при причинении имущественного вреда. В соответствии с ч. 1 ст. 151 Гражданского

Кодекса Российской Федерации, если причиненный имущественный вред, то ответственность наступает только:

1. при нарушении личных неимущественных прав граждан

2. при нарушении нематериальных благ граждан

3. в других случаях, предусмотренных законом.

В частности, Законом Российской Федерации « О защите прав потребителей »[iv] установлена компенсация морального вреда изготовителем

(исполнителем, продавцом) при нарушении прав потребителя (ч.1 ст.15). Так, покупатель А. обратился в суд с иском к акционерному обществу «Люкс» о расторжении договора купли – продажи, возмещении убытков и морального вреда. В судебном заседании было установлено, что проданный товар (джинсы) оказался неизвестного производства, не качественным и не соответствовал сведениям в рекламе на телевидении, информации в магазине и не ярлыке.

Поскольку ответчик преднамеренно ввел потребителя в заблуждение относительно характера, способа, места, изготовления и свойства товара, суд удовлетворил иск.[v]

В соответствии со ст. 152 Гражданского кодекса Российской

Федерации деловая репутация юридического лица может защищаться путем взыскания морального вреда. В таком случае неимущественный вред, причиненный организации, выражается в негативном изменении, умалении деловой репутации из-за распространенных порочащих, несоответствующих действительности сведений.

Важным условием наступления гражданско – правовой ответственности является наступление причинной связи между противоправным поведением и наступившими последствиями.

Для юридической практики важно определить, какая причинная связь может и должна приниматься во внимание, учитываться при решении конкретных гражданских дел. Поскольку существует всеобщая связь явлений, поскольку «поиски» причинной связи можно вести бесконечно. Например, смерть пациента наступила от некачественного лекарства; но кто-то его прописал; кто то давал, кто – то изготавливал, кто – то контролировал качество; кто – то изготавливал оборудование для его производства, подавал энергию для всех участвующих в его изготовлении и т.д. по низ сходящим и боковым связям.

Очевидно, проблема состоит в том, где и как «вырвать» из связей исследуемые явления – причину и следствие.

В цивилистической науке уже давно принимались попытки решения этого вопроса. Распространенной является теория причинно – необходимых и причинно – случайных связей. Ее сторонники считают, что действие лица может быть причиной данного результата, если связь между ними есть проявление необходимости (закономерности), а не носит характера случайного сцепления событий.

Другая теория построена на отграничении прямой и косвенной причинной связи. Юридически значимой признается только прямая причинная связь, которая характеризуется тем, что результат (следствия) возникает непосредственно, прямо из последствия поведения причинителя, в сочетании с объективными закономерности и в условиях, сложившихся до совершения действия. Косвенная причина может приобрести юридическое значение лишь в случае, когда должником (причинителем) были созданы специфические особенности обстановки, выражающиеся в определенных отклонениях от нормальных условий, способствующих наступлению отрицательного результата[vi].

Не вдаваясь подробнее в анализ названных теорий, можно отметить, что как представляется, между ними нет принципиальных различий и что способствуя развитию общей теории о причинности вправе не одна из этих теорий Не дает «точной формулы» для установления судом юридически значимой причинной связи в многообразных конкретных делах. Иногда причинная связь столь очевидна, что ее установление не представляет никакой трудности.

Например, издательство без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения осуществляла перевод его произведений на другой язык, а затем опубликовала.

Труднее определить наличие причинной связи в случае, когда результат не следует непосредственно за противоправным действием, или когда вред вызван действием не одного какого либо лица, а целого либо факторов усложняющих ситуацию.

С учетом сложности выявление причинной связи по ряду дел назначается экспертиза (судебно – медицинская, судебно – техническая, судебно – товароведческая и др.). Как правило, экспертное заключение носит категорический характер. Однако, в отдельных случаях эксперты могут канстатировать только определенную степень вероятности наличия или отсутствия причинной связи. Вероятные экспертные заключения не могут иметь достаточной юридической силы. Суд оценивает их по совокупности с другими доказательствами по делу. При необходимости он должен назначить повторную экспертизу.

Вина как условие наступления ответственности – это психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к своему противоправному поведению и его результатам. Умысел означает осознание правонарушителем совершаемых виновным действий или сознательное допущение и желание наступления связанного с этими действиями результата. При неосторожной форме вины лицо не видит наступление вредных последствий, хотя и должно их предвидеть или же предвидеть указанные последствия, но легкомысленно надеется их предотвратить.

По общему правилу ответственность в гражданском праве наступает при наличии любой формы и степени вины. Но некоторые нормы допускают исключение и связывают наступление ответственности и её размер с определенной формой и степенью вины. Например, по договору безвозмездного пользования имущества передавший в пользование ссудодатель отвечает за недостатки данного имущества, которые он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при заключении договора (п. 1 ст. 693

Гражданского кодекса Российской Федерации).

Критерием разграничения простой или грубой неосторожности является различная степень предвидения вредных последствий в сочетании различной степени обязанностей такого предвидения. Если лицо не соблюдает требований, которые к нему предъявляются как к определенной индивидуальности, то оно допускает простую неосторожность при несоблюдении не только этих требований, но и минимальных, элементарных, понятных каждому требований, неосторожность считается грубой.

Содержание понятия вину применимо как к гражданам так и к юридическим лицам. Вина юридического лица выражается в виновном поведении его работников, действовавших при исполнении своих трудовых ( служебных, должностных ) обязанностей. Вина хозяйственных товариществ и производственных кооперативов в виновных действиях их участников ( членов ) причинивших вред при осуществлении предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или кооператива. При этом безразлично совершены ли указанные действия отдельным рядовым работником, участником ( членом ), должностным лицом, органом юридического лица или коллективом в целом.

В гражданском праве действует презумпция вины должника:

1. лицо, нарушившее обязательство, считается виновным и несет ответственность, если не докажет отсутствие своей вины. Лицо признается не виновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалось по характеру обязательства и условия оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательств.

В случаях, предусмотренных законом или договором неполном ( усеченном) составе правонарушения. Так, в ряде правовых актов вина не считается необходимым условием ответственности. В частности, предприниматель несет ответственность за случайное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (п. 3 ст.

401 Гражданского Кодекса РФ); профессиональный хранитель несет ответственность за случайную утрату, недостачу или повреждение имущества, если не докажет, что утрата, недостача, повреждение произошли в следствии непреодолимой силы либо свойств вещи, о которых хранитель, принимая её на хранение не знал и не должен был знать либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя ( п. 1 ст. 901 Гражданского Кодекса РФ); владелец источника повышенной опасности обязан возместить даже случайно причиненный вред, если не докажет, что вред возник следствии непреодолимой силы или умысла потерпевшего (ст. 1079 Гражданского Кодекса РФ); организация, предоставляющая коммунальные услуги, отвечает за случайное нарушение качества услуг, если не докажет, что оно произошло вследствие непреодолимой силы (п. 6.6 правил предоставления коммунальных услуг[vii]).

Наличие таких норм в действующем законодательстве служит поводом для утверждения, что российскому гражданскому праву известна ответственность без вины. В обосновании невиновной ответственности приводятся три основных аргумента:

. ее якобы стимулирующий характер;

. необходимость обеспечения имущественных интересов потерпевшего;

. терминология закона, называющего обязанность по возмещению невиновного причиненного вреда, ответственностью.[viii]

Существует и другой взгляд на проблему ответственности без вины. Следует признать, что в указанных выше ситуациях происходит коллизия интересов двух (кредитора и должника) равноправных невиновных участников гражданского правоотношения и социально несправедливо жертвовать интересами одного в пользу другого. Законодатель обязан изыскивать другие (помимо ответственности) формы распределение образовавшихся без, чьей – либо вины убытков: страхование ответственности, образование специальных государственных и общественных фондов и пр.[ix]

В юридической литературе предлагается считать возможным наступление гражданско – правовой ответственности при неполном (усеченном) составе правонарушения в отсутствии убытков.[x] В качестве примера приводится взыскание неустойки за неисполнение, какого – либо договорного обязательства, не повлекшего убытки у кредитора.

Более обоснованна точка зрения, согласно которой вред – непременный признак каждого правонарушения. Но вред может иметь материальный или неимущественный характер, быть измеримым или неизмеримым, восстановимым или нет.[xi] Гражданские правоотношения, не повлекшие имущественного ущерба, вызывают неимущественный вред. В договорных обязательствах неимущественный вред потерпевшей стороны может выражаться в переживаниях в связи с нарушением субъективного права на надлежащее исполнение договора (по срокам, способу, месту исполнения и пр.)[xii].

Таким образом, «безвредных» составов гражданских правонарушений нет.

ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ, ОСНОВАНИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,СУБЪЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Обязательство (в гражданском праве) - правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги), либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательственное правоотношение является относительным.

Виды обязательств.

Обязательства подразделяются по структуре на простые (одно право и одна обязанность) и сложные (совокупность прав и обязанностей), а также на односторонние (одной стороне принадлежат только права, другой - только обязанности) и взаимные (каждой из сторон принадлежат и права, и обязанности). Обязательства личного характера неразрывно связаны с личностью должника или с личностью кредитора. Обязательствами со множественностью лиц называются обязательства с участием нескольких лиц на стороне кредитора (активная множественность), либо на стороне должника (пассивная множественность), либо с обеих сторон (смешанная множественность). Тесно связанные между собой обязательства подразделяются на основные и дополнительные (акцессорные). По содержанию обязательства подразделяются на определённые и альтернативные (должнику или кредитору принадлежит право выбора действий по исполнению обязательства). По объекту обязательства подразделяются на имущественные (действия по обязательству связаны с имуществом) и неимущественные. По основаниям возникновения обязательства подразделяются на договорные и внедоговорные (обязательства из причинения вреда называются деликтными).

Основаниями возникновения обязательств являются юридические факты:

Договоры — взаимные соглашения сторон, как предусмотренные законодательством, так и не предусмотренные, но не противоречащие ему.

Односторонние сделки — когда субъект гражданского права путем одностороннего волеизъявления распоряжается своим субъективным правом либо возлагает на себя субъективную обязанность, например, составление завещания, публичное обещание награды.

Административные акты органов власти, на основании которых нижестоящие органы заключают гражданско-правовые сделки.

Правонарушения, в т. ч. причинение вреда (деликты) — действия, порождающие обязательства по восстановлению нарушенного имущественного положения.

Иные действия, такие как неосновательное обогащение, находка, действия и др.

События — юридические факты, не зависящие от воли людей: страховой случай, несчастный случай, болезнь, смерть и т. д.

Сложный юридический состав — обязательство, основанное на определенном комплексе юридических фактов, без каждого из которых оно не может возникнуть либо существовать.

Субъектами исполнения обязательства являются его стороны — должник и кредитор. Если обязанностью первого является надлежащее исполнение обязательства, то обязанностью второго является своевременное принятие исполнения.

Статья 312 ГК устанавливает, что если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства, должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования.

Согласно ст. 313 исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.

Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество должника (право аренды, залога или др.) вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, может за свой счет удовлетворить требование кредитора без согласия должника. В этом случае к третьему лицу переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьями 382 - 387 настоящего Кодекса.

Множественность лиц в обязательстве — случаи, когда стороны обязательства представлены более, чем одним лицом. Виды множественности лиц:

· активная — несколько кредиторов;

· пассивная — несколько должников;

· смешанная — несколько и кредиторов, и должников по одному обязательству.

Права и обязанности нескольких лиц, участвующих на одной стороне обязательства, различаются в зависимости от вида множественности.

Долевая множественность — каждый участник обладает правами или несет обязанности в пределах определенной доли.

Активная долевая множественность: каждый кредитор вправе требовать от должника исполнения лишь в пределах доли, принадлежащей этому кредитору.

Пассивная долевая множественность — право кредитора требовать от каждого содолжника исполнения только в части приходящейся на него доли; должник, исполнивший обязательство в своей доле, выбывает из него, для остальных оно продолжается.

Долевая множественность предполагается в качестве общего правила. В соответствии со ст.321 ГК если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, то каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими постольку, поскольку из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное.

Солидарная множественность — каждый участник обладает правами или несет обязанности в полном объеме обязательства.

Статья 322 определяет, что солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное.

Согласно ст. 323 ГК пассивное солидарное обязательство дает кредитору право требовать исполнение от любого содолжника в полном объеме либо ото всех должников совместно. Обязательство считается исполненным только в случае его полного исполнения. Если исполнение, предоставленное одним из должников, окажется неполным, кредитор вправе требовать недополученного с остальных должников. Должник, исполнивший обязательство в какой-либо его части, считается обязанным до полного исполнения обязательства.

Согласно ст. 324. в случае солидарной обязанности должник не вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на таких отношениях других должников с кредитором, в которых данный должник не участвует.

Согласно ст. 325 ГК исполнивший обязательство полностью должник имеет право обратного (регрессного) требования к остальным должникам в равных долях, за исключением своей доли; т. е. регрессное требование основано на долевой множественности. При этом доля должника, не возместившего по регрессным требованиям, распределяется на всех остальных должников.

Согласно ст. 326 ГК Активное солидарное обязательство дает любому из кредиторов право требовать от должника исполнения в полном объеме. В свою очередь, должник при отсутствии предъявленного требования вправе исполнить обязательство любому из солидарных кредиторов по своему усмотрению, после чего оно считается исполнившим обязательство. Остальные кредиторы после этого вправе получить исполнение только у кредитора, принявшего исполнение от должника.

Субсидиарные обязательства существуют лишь при пассивной множественности лиц. Их особенности заключаются в определенной очередности их исполнения перед кредитором: кредитор обязан предъявить требования к основному должнику; субсидиарный должник исполняет обязательство только в части, не исполненной основным должником.

Субсидиарное обязательство возникает как в силу закона, так и в силу договора.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ,ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СПОСОБ,МЕСТО, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ

Под исполнением обязательства понимается совершение должником действия,

составляющего предмет обязательства, либо воздержание от совершения

определенного действия. Обязательства должны совершаться надлежащим образом

в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых

актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями

делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

По общему правилу не допускается

односторонний отказ от исполнения обязательства. Исключение составляют случаи

одностороннего отказа от исполнения обязательства, связанного с осуществлением

его сторонами предпринимательской деятельности (если это предусмотрено

договором), и случаи, прямо предусмотренные законом (ст. 310 ГК).

Как правило, обязательство должно быть

исполнено целиком. Исполнение по частям может быть предусмотрено в самом

обязательстве, однако если это не сделано и исполнение по частям не

предусмотрено законом, иными правовыми актами и не вытекает из обычаев делового

оборота или существа обязательства, кредитор вправе не принимать исполнение по

частям (ст. 31.1 ГК).

Исполнение должно быть произведено надлежащему

лицу, и должник при исполнении обязательства вправе потребовать

доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или

управомоченным на это лицом (ст. 312 ГК). В противном случае он несет риск возможных

неблагоприятных последствий (в частности, кредитор может потребовать нового

исполнения, если оно было произведено ненадлежащему лицу). Исполнение может

быть возложено на третье лицо, если оно не должно быть исполнено лично

кредитором.

По общему правилу обязательство должно

быть исполнено в предусмотренный самим обязательством срок, однако закон

допускает досрочное исполнение, за исключением двух случаев: 1) когда запрет

досрочного исполнения предусмотрен законом, иными правовыми актами или

условиями обязательства либо вытекает из существа обязательства; 2) при

исполнении обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью,

досрочное исполнение возможно только в случаях, когда это предусмотрено

законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо вытекает из

обычаев делового оборота или существа обязательства (ст. 315 ГК).

Место исполнения обязательства определяется законом, иными правовыми

актами или договором, а также может явствовать из обычаев делового оборота или

существа обязательства. Если ни одним из указанных способов оно не определено,

исполнение производится:

по обязательству передать земельный

участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество — в месте

нахождения имущества;

по обязательству передать товар или иное

имущество, предусматривающему его перевозку, — в месте сдачи имущества первому

перевозчику для доставки его кредитору;

по другим обязательствам предпринимателя

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  110  111  112   ..